ב"ה
בית הדין הגדול
| ||||
בפני כבוד הדיינים: | ||||
הרב אברהם שינדלר הרב ציון לוז-אילוז הרב שלמה שפירא |
דיין דיין דיין |
תיק מספר: | 1132813/6 | |
תאריך: |
כ"ה בשבט התשפ"ב
27.1.2022 | |||
מערערת |
פלונית
בא כוח המערערת עו"ד אברהם שלג | |||
משיב |
פלוני
בא כוח המשיב עו"ד ענבר שנהב | |||
הנדון: | חזקת חוב לצד ג'' שאכן חוב הוא ובר־איזון וחובת הראיה על הטוען אחרת; שיטות הפוסקים בספק הלוואה או מתנה ובנאמנות ''חנווני על פנקסו''; מוחזקות במה שביד שליש | |||
נושא הדיון: | חזקת חוב לצד ג'' שאכן חוב הוא ובר־איזון; שיטות הפוסקים בספק הלוואה או מתנה... |
ג. בנושא מכירת דירת הצדדים, מאחר שקיימים שני קונים פוטנציאליים לקניית הבית, ולפי דברי באי כוח הצדדים הליך מכירת הבית מתקדם באופן חיובי, לפי זה בשלב זה אין צורך בהתערבות בית הדין [...]יש לציין שאת בית הצדדים קנו הם מדוד של האישה, לטענתה ולפי הגדרתה בדיון "במחיר עלות" (האיש לכאורה לא הכחיש את הטענה אם כי התנגד לכאורה למכור את חלקו לדוד או לאישה במחיר שיייגזר מכך), האישה הצהירה בדיונים ובבקשותיה שהדוד ירכוש את חלקו של האיש בבית בעבורה. הליך המו"מ בין הצדדים לא הגיע לידי הבשלה מאחר שהאיש טען שיש לו קונים המוכנים לשלם בעבור חלקו מעבר למה שהדוד מוכן לשלם, האישה פנתה לבית הדין פעמים רבות לתת הוראות בעניין המכירה כדי שהאיש יעזוב את הבית והצדדים יוכלו להתגרש. בסופו של דבר קבע בית הדין בהחלטתו מיום ה' בתמוז התשע"ז (29.6.17): "זכות קניית הבית נתונה לאישה במחיר 3,180,000 ש"ח." בתוך החלטתו כתב בית הדין: "יש לציין שבית הדין נמנע מלפרט את חששותיו לגבי אמינות ההצעה החדשה." בהחלטת המשך להחלטה זו מיום י"ט בתמוז התשע"ז (13.7.17) קבע בית הדין גם אופן התשלום כדלהלן:
ט. בית הדין פונה לאקטואר רו"ח נתן שטרנפלד בבקשה להעריך את זכויותיהם של הצדדים לצורך האיזון.
י. על הצדדים לפנות בהקדם לאקטואר מר נתן שטרנפלד ולהמציא לו את כל המסמכים הנדרשים.
במידה ויידרשו צווים בית הדין ייעתר למבוקש.
יא. לצורך חישוב זכויותיהם של הצדדים לאור הסכמת הצדדים, קובע בית הדין שמועד הקרע הוא יום הגשת תביעת הגירושין, כ"ד בטבת התשע"ז (22.1.17).
מזכירות בית הדין תקבע מועד לסדור גט. במעמד סידור הגט תעביר האישה לבעל סך 600,000 ש"ח עבור חלקו בדירה. התשלום השני שעל האישה להעביר בסך 220,000 ש"ח יועבר עם העברת הדירה.האיש הגיש ערעור על ההחלטה, ובסופו של דבר הביא בית הדין הגדול את הצדדים לפשרה שבה נקבע:
מוסכם על הצדדים כי האישה תרכוש את זכויות הבעל בבית המגורים אגב גירושין על פי שווי של 3,180,000 ש"ח בניכוי המשכנתא ותוסיף על הסכום המגיע לבעל סך של 22,500 ש"ח.בינתיים ניתן דוח האקטואר על אופן איזון המשאבים (הדוח המקורי לא נמצא בתיק הצדדים), בדוח זה נקבע שלאישה יש חוב בגין הלוואות שקיבלה ממקום עבודתה בסך 54,000 ש"ח לפי הפירוט דלהלן: 21,000 ש"ח ביום י"א באב התשע"ד (7.8.14) ו־30,500 ש"ח ביום כ"ב בטבת התשע"ו (3.1.16). וראה להלן לעניין בפער שבין הפירוט לסך הכול. על דוח זה הגישו הצדדים את השגותיהם, ובכלל זה ביקש האיש אסמכתא להלוואות אלו, וביום י"ד באב התשע"ז (6.8.17) ניתנה הבהרה מצד האקטואר (הבהרה המתויקת בתיק) שזו לשונה:
לבקשת מרשך הריני מצ"ב 2 העברות ע"ח הלוואה שבוצעו ממקום עבודתה לחשבון המשותף בבנק הפועלים בסכומים של 21,000 ש"ח ו־30,500 ש"ח מהתאריכים 7.8.14 ו־3.1.16 בהתאמה.להבהרה צורפו אסמכתאות על העברת שני הסכומים הנ"ל לחשבון הצדדים בבנק הפועלים, וכן צילום כרטיס האישה בחברה המורה על העברת סכומים אלו. בהבהרה זו ניתן סיכום מתוקן לחוות דעתו.
הבעל באמצעות באת כוחו כתב לבית הדין שהוא מעוניין באופציה ב' לדוח האקטואר.משמעות החלטה זו היא קביעה עקרונית באיזה אופן ייערך איזון המשאבים, אך אין בה משום מתן תוקף של פסק דין לפרטי הקביעה האקטוארית שבדוח זה. לאור החלטה זו הגיש האיש בקשה להגשת סיכומים לצורך מתן הכרעה בעניינים רכושיים שלא נפסקו ועניינים שלא נכללו בדוח האקטואר ובית הדין נענה לבקשה.
מנגד מבקשת האישה שתשלום 262,000 אותו חייבת האישה לבעל ישולם באמצעות איזון הזכויות על פי אופציה א' לדוח האקטואר [...]
א. לעניין איזון הזכויות בין הצדדים, מאחר שהבעל (לשעבר) מעוניין באופציה ב' לדוח האקטואר וזו זכותו כפי שנקבע בהחלטה בע"א 809/90, לפיכך איזון זכויות הצדדים יבוצע בהתאם לאופציה ב' לדוח.
ב. יתרת הסכום בסך 262,000 ש"ח עבור רכישת חלקו של הבעל (לשעבר) בדירת הצדדים, תפקיד האישה תוך שישים יום ממתן הגט בחשבון נאמנות שיפתח בא כוח האישה בבנק עבור זה, ויעביר את הסכום הנ"ל לידי הבעל (לשעבר) עם העברת חלקו בדירה על שם האישה בטאבו.
מאחר שקיבלתי אישור ממקום העבודה של האישה [חברה א' בע"מ] על יתרה חוב בסך 54,000 ש"ח שהייתה קיימת לה לטובת החברה נכון למועד הקובע אין באפשרותי לגרוע חוב זה ממסת הזכויות לאיזון כבקשת מרשך.משמעות הדברים היא שעל פי המסמכים שהוצגו לו אכן הייתה הלוואה ככתוב בחוות דעתו, ואין מקום לשנות את חוות דעתו.
יתרה מכך, צירפתי, לחוות הדעת אסמכתאות על הלוואות שקיבלה מהחברה בסך כולל של 51,000 ואשר הופקדו לחשבון המשותף של הצדדים, דהיינו הכספים שימשו את הצדדים וככל הנראה שהאישה קיבלה במהלך השיתוף כספים נוספים מהחברה שהביאו ליתרת החוב בסך 54,000 ש"ח נכון למועד הקובע.
הכספים נכנסו ב־8.14 וב־1.16. אם מחברים את שני הסכומים האלה, מקבלים חמישים ואחד אלף חמש מאות, ולא חמישים וארבע [אלף] כמו שהיא הגישה מסמכים לאקטואר. השלם עולה על סך חלקיו [...] שטרנפלד כתב בחוות הדעת האחרונה: "כפי הנראה ניתנו סכומים נוספים." "כפי הנראה" זה לא מספיק טוב בשבילנו.לעומתה אמר בא כוח האישה:
דבר שני, כתוב שם 'משכורת', המילה 'הלוואה' לא נמצאת. בתלושי השכר של האישה שצורפו, המקום של ההלוואה ריק. לא כתוב בכלל שהייתה הלוואה ושצריך להחזיר הלוואה.
המעסיק שלה הוא הדוד שלה. אני אומרת שהכוונה סכום שמקום העבודה נתן לה [...] אין מסמכי הלוואה. יש רק אישור שהכסף הועבר.
הדבר היחיד שאנחנו לא מכחישים זה שנכנס כסף לחשבון המשותף בחיים המשותפים. אנחנו לא יודעים אם זה הלוואה.
לגבי ההלוואה, מדובר במִחזור של טענות וניצול העובדה שבית הדין הרבני לא היה בתיק הזה בהתחלה ולא בקיא בדיוק. היתה חוות דעת אקטוארית, הם טענו את אותן טענות שנטענות כרגע. האקטואר בחוות הדעת הראשונה שלו התייחס לזה, כתב שקיבל את המסמכים, הם הגישו לו שאלות הבהרה, הוא ביקש את זה עוד פעם. האקטואר תיקן את חוות הדעת ובאמת הפחית לו. נגמר הסיפור הזה. הם הגישו בקשות לבית הדין, האקטואר דן בזה וכתב לבית הדין: עשיתי הכל כדין.בתגובה לשאלת בית הדין איזה הלוואות קיבלת ממקום העבודה? מה תנאי ההלוואות ואיפה לוח הסילוקין? ענתה האישה:
האקטואר לא יוציא חוות דעת בלי מסמכים. שני הצדדים הגישו מסמכים ושניהם שאלו שאלות הבהרה. הוא אומר אחרי השאלות האחרונות: (מקריא) [...] – האקטואר כותב פה במפורש שכל האסמכתאות צורפו [...] כרטסת של החברה הועברה לאקטואר והוא בדק את זה [...] עכשיו טוחנים שלוש חוות דעת מחדש?! זה לא לעניין!
הלוואות של עשרים [אלף ש"ח] ושלושים ומשהו [אלף ש"ח]. כשעברנו לבית החדש היינו זקוקים להלוואה. זה היה הלוואה מהמעסיק, שזה קרוב משפחה שלי. הכסף נכנס לחשבון המשותף.בא כוחה אמר:
לא היה איזה שהוא הסכם שעשינו, הכול היה כאילו בע פה. הכסף נכנס לחשבון, ובעלי המקצוע קיבלו מהחשבון המשותף. זה היה במעבר דירה, עוד לפני שהתחלנו את הגירושין.
[אני משתכרת] עשר [=עשרת אלפים ש"ח] נטו.
הבוס שלי הוא קרוב משפחה שלי. בינתיים הוא עצר לי את התשלומים עד שיסתיים. אין לי לוח סילוקין. העברתי.
זה היה שנה לפני הגירושין, תאריכים שהיינו ביחד. המעסיק שלי גם העביר אישור על החוב הזה. נכנסנו לבית חדש, נתנו לי אוויר, ואז התחלנו את הגירושין. עוד לא יצא לי ממש לשלם אותה, אבל זאת הלוואה שאני צריכה להחזיר אותה. אני עומדת כיום על חוב של שישים ומשהו אלף שקל למעסיק. יש כרטסת ואישור של העברות שהעברנו הכול לאקטואר. ושנה לפני הגירושין.
בגלל שזה דוד שלה הוא עצר את זה. ההלוואה ניתנה הרבה לפני הגירושין, זה לא קומבינה. ונכנסה לחשבון המשותף [...] הכל סוכם בעל פה [...] הכרטסת צורפה לאקטואר ויכול להיות שבחוות הדעת היא קיימת [...] יש כרטסת ויש את האישורים שהכסף עבר לחשבון המשותף [...]ובהמשך (דברי האישה עצמה): "הנה אישור של הרואה חשבון [מהיום]. (מציגה מסמך.)"
לאחר שמיעת טענות ומענות הצדדים מחליט בית הדין כדלקמן:ביום ט"ו במרחשוון התש"ף (13.11.19) התקבלה הודעת האישה, ואליה צורף מכתב נוסף של האקטואר מיום ו' במרחשוון התש"ף (4.11.19) שבו נכתב:
א. בנוגע להלוואות הנטענות על ידי האישה פונה בית הדין לרואה חשבון נתן שטרנפלד בבקשה להמציא לבית הדין מסמכים ותיעוד מתוך ספרי המעסיק המעידים על רישום ההעברות לאישה כהלוואה.
במידה והאישה לא העבירה תיעוד מסוג זה אלא רק אישור של רואה החשבון לצורך הכנת חוות הדעת מבוקש מרואה החשבון נתן שטרנפלד להודיע שכל הסתמכותו במסגרת חוות הדעת הייתה על סמך הודעת רואה החשבון של החברה המעסיקה.
ב. על האישה להציג לבית הדין תיעוד נאמן למקור מתוך ספרי הנהלת החשבונות או המאזנים בשנים הרלוונטיות, בהם מצוין שההעברות בוצעו בהתאם להסכם או כהלוואה עומדת.
על האישה להציג אישור מרואה החשבון של החברה בנוגע לביקורות ניכויים בשנים 2014–2016 והאם נעשה חיוב של ריבית רעיונית בהתאם לסעיף ט(3) צירוף אסמכתאות.
על האישה להציג את התיעוד המבוקש בתוך ארבעה־עשר יום.
1. בהתאם להחלטתכם מיום 4.11.2019 הריני לפרט את ההלוואות שנלקחו על ידי האישה ממעסיקה כולל המסמכים הרלוונטיים שהיו בפניי.לחוות דעת זו צורפו שני מכתבים של חלף עצמון, רואה החשבון של החברה, הממוענים לחברה:
2. בחוות דעתי נכללה הלוואה ממעסיקה של 54,000 ש"ח נכון ליום הקובע כפי אישור רואה החשבון של החברה (מצורף בזה, נספח א).
3. קיבלתי בנוסף גם כרטיס הנהלת חשבונות של האישה ב[חברה א' בע"מ] לתקופה 11.2.14 עד 3.1.16 (נספח ב). ולפי כרטיס זה: הלוואה ביתרה לחובתה, נכון ליום זה סך של 46,500 ש"ח. לאחר תשלום שכר עבודה 12.15 ביום 7.1.16 בסך של 9,000 ההלוואה ביתרה לחובתה של 55,500 ש"ח. לפי כרטיס זה עולה כי היא קיבלה שתי הלוואות ביום 6.8.14 על סך 21,000 ש"ח שהועבר לחשבון המשותף בבנק דיסקונט וסך של 30,500 ש"ח ביום 3.1.16 שהועבר לחשבון המשותף בבנק הפועלים (נספחים ג–ד). בנוסף הלווא לה יתרת זכות בכרטיס עוד משנת 2014 בסך של 6,507 ש"ח מאחר שהיא החזירה חלק קטן מההלוואות אלו, כאשר משכרה מקוזז סכום חודשי לא קבוע נותרה יתרה חוב בכרטיסה נכון ליום 7.1.16 בסך 55,500 ש"ח.
4. לא קיבלתי כרטיס הנהלת חשבונות שלה בחברה מ־1.3.16 עד המועד הקובע כדי לבדוק את יתרת החוב בסך של 54,000 ש"ח אולם כאמור רובו נובע מההלוואות שקיבלה עד 1.16 כפי שפרטתי בסעיפים הקודמים.
5. לא קיבלתי גם נתונים עד היום, כדי לדעת אם חלק מהלוואה זו נפרעה עד היום, וכן הסכמי ההלוואות.
לבקשתכם וכרואה החשבון המבקר של [חברה א' בע"מ], ולאחר בדיקתי הריני לאשר כי יתרת החוב ליום 31.1.2017 של הגברת שבנדון הינה בסך 54,000 ש"ח.ומכתב נוסף מיום ז' במרחשוון התש"ף (5.11.19) שבו נכתב:
לבקשתכם וכרואה החשבון המבקר של [חברה א' בע"מ] (להלן: החברה) בדקתי את כרטסת הנהלת החשבונות מתוך ספרי הנהלת החשבונות של החברה אשר על שם [פלונית] שבנדון החל מתאריך 1.11.2011 ועד 31.12.2016 המצ"ב ומסומנת בחותמת משרדי לשם זיהוי.העולה מדבריו שעל פי חוות דעתו המקצועית כל המסמכים שבידיו – דוחות החברה, לוח תשלומים לאישה, מכתבו של עצמון חלף, רואה החשבון של החברה, כולם מוכיחים שהכספים ניתנו לאישה בהלוואה.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבכרטסת הנהלת החשבונות וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בכרטסת הנהלת החשבונות הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
לדעתי ובהתבסס על ביקורתי הריני כי יתרת החוב בסך 44,000 ש"ח של הגברת שבנדון לחברה נובעת מהפרוט שלהלן:
יתרת חוב הנובעת מהלוואה בסך 54,000 ש"ח,
בניכוי: יתרת זכות בגין שכר עבודה לחודש 12.2016 בסך 10,000 ש"ח.
יתרה ליום 31.12.2016 44,000 ש"ח.
הריני לאשר כי יתרת החוב הנ"ל נכללה בדוח הכספי המבוקר במסגרת הסעיף חו"ז [=חובה וזכות] עובדים.
כמו כן הריני לאשר כי במסגרת הדיונים עם רשות המיסים לא נעשה חיוב ריבית לפי סעיף 3ט לפקודה.
ג. בית הדין מבהיר כי ככל ולא יוכח שהסכומים המדוברים שהועברו על ידי המעסיק הינם בתורת הלוואה הרי שבית הדין יורה לאקטואר לגרוע אותם מחוות הדעת שהרי הלכה פשוטה היא כי המוציא מחברו – עליו הראיה.החברה המעסיקה את האישה (חברה השייכת לדודהּ של האישה) צירפה את המסמכים הנוגעים לסכומים שהועברו לאישה, וביום כ' בכסלו התש"ף (18.12.19) הוציא הדיין הנ"ל החלטה נוספת שזו לשונה:
ד. בית הדין התייעץ עם רואה חשבון מומחה והובהר לו כי במידה ואכן היתה זו הלוואה הדבר יתבטא בספרי החברה ובדוחות הכספיים המילוליים.
ה. לפיכך בית הדין חוזר על החלטתו מיום 18.11.19 ומורה להעביר את המסמכים המבוקשים.
ו. במידה ולא יועברו המסמכים הרי שתוכל המשיבה להגיש פסיקתא לצו גילוי מסמכים של החברה לצורך הוכחת ההלוואה.
המבקשת תראה לבית הדין היכן מוגדרות העברות הכספים בספרי החברה המקוריים או בדיווח לרשויות כהלוואה הנדרשת להשבה, והאם דווחו בדוחות השנתיים הלוואות אלו כזכויות של החברה אצל חייבים.החלטות אלו פנו למבקשת, מערערת דנא, ודרשו ממנה הצגת מסמכים – מסמכים שלא היו תחת ידה, ספק אם נוצרו, ואף אם כן ספק אם היה בידה להמציאם. מכיוון שלמערערת לא היו מסמכים נוספים להציג בפני בית הדין, התבקש בית הדין להוציא את החלטתו בהתאם לקביעת האקטואר ולמסמכים המחזקים את הכרעתו.
בין הצדדים מחלוקת בנוגע לסכום של 54,000 ש"ח שהוזרמו לחשבון המשותף ממקום עבודתה של האישה [...]משמעות דעה זו, שמאחר שלדעת האקטואר, המומחה בעניינים אלו, שבמסמכים שהוצגו די כדי להוכיח את הטענה שהייתה הלוואה – אין בשאלות שהעלה בית הדין על אי־הצגת מסמכים המוכיחים שנעשתה הלוואה, בהתאם לכללים הנצרכים על פי חוק, כדי לסתור את העולה מן המסמכים.
האישה מועסקת אצל דודה, לדברי האישה עסקינן בהלוואה עומדת, האישה לא פרעה את ההלוואה במלואה, לדברי האיש הכספים ניתנה לצדדים כמתנה.
רו"ח נתן שטרנפלד החשיב את הכספים כהלוואה, ולבקשת בית הדין הועבר התיעוד שעמד בבסיס החלטתו, וכמו כן, מכתב מיום 4.11.19 המבהיר שקביעתו התבססה על אסמכתאות שהוצגו.
כמו כן, הוצג לבית הדין מכתב מרואה החשבון המבקר מר עצמון חלף המאשר שעל פי הרישומים המקוריים בספרי החברה הלוואות בסכום של 54,000 ש"ח. הכרטסת של האישה הוצגה לרואה החשבון נתן שטרנפלד ומכתב מרואה החשבון עצמון חלף מתאריך 30.4.2017.
בית הדין מאשר את רישום הסכומים בחברה כהלוואה ואישור רואה החשבון המבקר יש בו די כדי להוכיח שהמדובר בסכום שיש להשיב למעביד. ועל אף שאין מסמכי הלוואה אבל די ברישומים המבוקרים ואי הפרשה של זכויות וחיובי מס כדי לסמן את הסכומים ככספי הלוואה, הניתנים לתביעה מהעובדת.
אמת שיש אפשרות שהסכום המדובר הוא מתנה ונעשתה כהערמה על שלטונות המס. אולם לאור העובדה שהמעסיק יכול לתבוע את הכספים שהועברו ונרשמו בחברה מבלי שהופרשה מהם הפרשות פנסיוניות די בכך להחשיב את הכספים כהלוואה כל זמן שהסכום לא נכלל בתלוש המשכורת כשכר. וכן, ברור שההסכמה בין האישה והמעביד שתינתן הלוואה עומדת גם אם לא נקבע תאריך לגביה באמצעות שטר הלוואה, הרי שם הלוואה עליה והמעביד יכול לקזז אותה משכרה של העובדת בכל עת שיחפוץ, וזאת בהעדר אפשרות למתן הטבה אחרת מכספי החברה שלא במסגרת מתן שכר.
ולכן חזקת הכסף שהועבר שדינו כהלוואה כל זמן שלא צוין במפורש שהם שכר עבודה או בונוס החייבים במס. וזאת גם ללא שטרי הלוואה, כאשר ביד המעביד לתבוע את הסכום כאשר הדבר יעלה על דעתו הן כולו והן חלקו.
גם אם לא הופרשה ריבית רעיונית מדובר בכשל בניהול הספרים ולא בשינוי ההגדרה של הכספים, שאין אפשרות להפריש כספי חברה אלא במסגרת הלוואה או שכר בלבד [...]
לאור האמור לא מוצא בית הדין מקום לערער על חוות הדעת האקטוארית שנערכה על ידי רואה החשבון אף תוקנה לאחר קבלת שאלות הבהרה ביום 6.8.2017.
על האישה להעביר לאיש עבור חלקו בבית המשותף את הסכום שנקבע בהחלטת בית הדין הגדול בקיזוז הסכום שנקבע בהתאם לאפשרות השניה של חוות הדעת המתוקנת.
על האישה להשיב כספים ששולמו על ידי האיש עבור חלקה בשכר טרחת רואה החשבון.
בהתאם לנתונים שהוצגו עולה שלא היה בסיס להליך המשפטי שהתקיים לפני בית הדין לאחר הגשת החוות הדעת המתוקנת בשנת 2017, בעת הדיון הוסכם שבית הדין יחייב בהוצאות משפט בסכום של 10,000 ש"ח אם יתברר שרואה החשבון ביסס את חוות דעתו על נתונים שהוצגו בפניו.
לפנים משורת הדין מחייב בית הדין האיש בסכום של 2,500 ש"ח הוצאות משפט לטובת האישה שאותם יש לנכות מהסכום המועבר לאיש.
בדבריי חזרתי והתייחסתי למה שכתב עמיתי הרב אוריאל אליהו ודעתי כאמור חולקת על דעתו גם לאחר שראיתי את דבריו.
לאחר שעברתי ועיינתי היטב בחומרים החשבונאיים שהוצגו לבית הדין, כולל חומרים פנימיים של [חברה א' בע"מ], בכרטסות הנהלת החשבונות ובדוחות המבוקרים שהוגשו לרשויות המס וכן בתלושי האישה, הרי שלא נמצאה ראיה כי אכן ניתנה הלוואה לאישה המחייבת את האב להשתתף לפי חוק יחסי ממון.משמעות דבריו היא שעל אף חוות הדעת המקצועית (על פי מיטב שיפוטו של האקטואר, ויש לציין שרו"ח שטרנפלד הוא רואה חשבון מקצועי המקובל על בתי הדין ובתי המשפט בחיפה, שגם הרכב זה – הרכב ג' בבית הדין נתניה היה רגיל להפנות אליו מתן חוות דעת), החליט הדיין, שהצהיר שאינו מומחה בעניינים אלו, לקבוע שאין שום ראיה שהסכום הנטען הוא חוב ולא שכר עבודה ומשכך הדבר נשאר בספק. בהמשך כתב הלה על משמעות ותוקף חוק יחסי ממון, שלדעתו אינו חל במקרה זה. לפיכך קבע הדיין שהדרינן לכלל של המוציא מחברו – עליו הראיה. ולדעתו האישה היא המוציאה מהאיש ועליה הראיה.
לנוכח העובדה כי מומחיות בית הדין איננה חשבונאות ומיסים, התייעצתי עם רואה חשבון מומחה וותיק, כמובן תוך שמירה קפדנית על החיסיון הנדרש.
ראשית יש להבהיר כי החברה הינה חברה משפחתית, וכי דוד המבקשת הוא המעסיק, ומשכך, יש לנקוט משנה זהירות בהסתמכות על הדיווחים החשבונאיים.
זהירות זו הינה דרישה דבר יום ביומו של רשויות המס, בפרט ביחס להלוואת בעלים מהעסק והוא הדין בהלוואות לקרובי משפחה.
לפיכך, אף הוכרה בחוק החובה לשלם ריבית רעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו־3(י) לפקודת המס.
הלוואות מסוג זה אמורות להיות מדווחות בדוחות ובתלושי השכר הרלוונטיים למועד לקיחת ההלוואה.
בטענות האישה להלוואה מחייבת, ולא להטבת שכר שאיננה ברת תביעה מהבעל לפי חוק יחסי ממון, ישנם קשיים מובנים משמעותיים:
האישה לא הציגה הסכם הלוואה אותנטי, ולא הסכם הלוואה בכלל, דבר שהינו דרישה אף של רשויות המס כדי להכיר בהעברת הכסף כהלוואה.
לא הוצג ואף לא נטען כי ישנו הסכם כלשהו וכל שכן שלא הוצג לוח תשלומין.
לא מובן מדוע הסכום המדובר נכלל בסעיף חו"ז באופן סתמי ללא חלוקה בין השכר לבין החוב לחברה.
בפני בית הדין הוגשה חוות הדעת של רואה החשבון של החברה, שעליה הסתמך האקטואר מר נתן שטרנפלד, אך הדבר ידוע כי חוות דעת רואה החשבון מסתמכת על הצהרות מנהל החברה, שהינו דודה של המבקשת ולא ניתן להסתמך עליה, בפרט שרואה החשבון לא נחקר בבית הדין.
גם רואה החשבון של החברה בעצמו מודה כי מתוך סכום של 54,000 ש"ח, 10,000 ש"ח הם כנגד שכר עבודה, כך שהסכום הנטען הינו 44,000 ש"ח בלבד, לא הוצגה שום ראיה ששאר הסכום הינו חוב שלא כנגד שכר עבודה.
כלל היסוד הבסיסי ביותר בדיני מממונות הינו כי המוציא מחברו – עליו הראיה [...]
זאת ועוד: סברת הסוברים כי לחוק יחסי ממון, התשל"ג, יש תוקף הלכתי הינה מכוח שתי אפשרויות:
האחת, הינה משום שמסתבר שעל דעת כן נישאו בני הזוג זה לזה והווי כתנאי שבממון המחייב אותם.
השנייה הינה מכוח דינא דמלכותא ותקנות הציבור.
ביחס לסברא הראשונה, הרי שבתוך עמי אנכי יושב וברור כי אנשים צעירים שלא הזדקקו להדיינויות משפטיות קודמות אינם מכירים כלל את חוק יחסי ממון ובוודאי אינם מודעים לפרטיו.
הדברים ברורים כי ככל ולא היו בני הזוג מודעים לחוק ולפרטיו לא ניתן לחייבם בו מכוח הסכמה דמכללא, והדברים עוד ארוכים, ואין כאן מקום להאריך.
סברא שנייה הינה כי החוק מחייב מדין דינא דמלכותא ותוקף תקנות הציבור, לא נכנס במסגרת זו למחלוקת ההלכתית הארוכה בנושא זה, אך ודאי הוא כי בספק בתקנה אי אפשר להוציא ממון, ואין כאן מקום להאריך.
לאור הנ"ל, מסקנתי הינה כי האישה לא הצליחה להוכיח שניתן לחייב את האיש, לא הוכח שהיתה הלוואה מחייבת לפי חוק יחסי ממון, לא הוכח כי חוק יחסי ממון חל במצב כזה, ומשכך בית הדין פוטר את האיש מהתשלום הנדרש.
בית הדין מקבל את ערעור האיש על חוות הדעת ומוצא אותו מוצדק, האקטואר יגיש חוות דעת מתוקנת לאחר שיוציא את ההלוואה הנטענת מתחשיבי האקטואריה.
לאור קבלת הערעור אין מקום לחייב את המערער בהוצאות משפט (ואף אם בסופו של דבר תדחה דעת הרוב את העירעור, הרי שבהחלט לא היה זה ערעור סרק ואין לחייב בהוצאות).
לאחר העיון בחומר שבתיק, בדברי עמיתי הדיינים לעיל, ולאחר התייעצות עם אנשי מקצוע, איני מוצא במה שהוצג כל ראיה כי מדובר בהלוואה.ד. האישה הגישה ערעור על פסק הדין, הצדדים שטחו טענותיהם באריכות בכתבי הטענות ובהופעתם בפנינו, ואין כאן המקום להאריך בטענותיהם ובטיעוניהם של באי כוח הצדדים, מפני שהדברים כבר נפרשו כשמלה במה שכתבנו לעיל.
לא הוצג בפני בית הדין הסכם הלוואה או כל מסמך לפריסת תשלומים.
כלל גדול הוא שהמוציא מחברו – עליו הראיה, וכדי לחייב את האיש נטל ההוכחה מוטל על האישה. על כן מצטרף אני למסקנותיו של עמיתי הרב אוריאל אליהו.
אין ערעור אלא על יסוד הנימוקים דלהלן:לדעתנו בנידון דידן, בדעת הרוב נפלו פגמים בכל שלושת העניינים הנזכרים, וכפי שיתבאר. נקדים ונאמר כי אין לקבל טענת המערערת שלפיה בית הדין בהרכבו המקורי אישר את חוות דעת האקטואר ומשכך אין אפשרות להרכב החדש לשנות החלטה חלוטה. כפי שנתבאר לעיל, קביעת בית הדין ניתנה לגבי אופן ודרך עשיית האיזון, אם באמצעות היוון או באיזון משאבים ומתן זכויות בעת היגמלן, ובית הדין קבע שהחלופה השניה היא שתנהג בנידון דידן, אומנם לגבי שיעור דמי האיזון לא ניתנה החלטה כלשהי של בית הדין מפני שההליכים והבירור בעניין חובות וזכויות לא הסתיימו ולא מוצו בפני הרכביו השונים של בית הדין, עד להרכבו האחרון, ומשכך בית הדין לא נתן ולא היה יכול לתת פסק דין המאמץ את הקביעות המעשיות של האקטואר.
(א) טעות בהלכה.
(ב) טעות הנראית לעין בשיקול הדעת או בקביעת העובדות.
(ג) פגם בניהול הדיון באופן המשפיע על תוצאות הדיון.
חריגה לכך היא הטענה הנוגעת לזכות לחקור את האקטואר.על אף כל האמור, שחקירת 'עד מומחה' אינה זכות שבדין (למעט שאלות הבהרה) וככל המבואר לעיל, לדעתנו יש לעשות הבחנה בין 'עד מומחה' המביא לפני בית הדין בעיקר מידע לכזה המביא לפני בית הדין בעדותו או בחוות דעתו, כאמור, בעיקר את מומחיותו המקצועית, כמו אקטואר, שמאי, מהנדס בניין וכדומה. בעד מומחה שכזה – הדרישה לחקור אותו היא בעצם פקפוק במקצועיותו (למעט מקרים שבהם נטענת כנגדו טענה להטיית חוות הדעת בשל נגיעות אישיות, וכדומה) או טענה שאכן עולות שאלות כבדות משקל על ההערכה המקצועית שהציג. לעומת זאת, 'עד מומחה' שבעיקר טורח להביא מידע לפני בית הדין, כמו רואה חשבון, מודד, וכדומה – הדרישה לחקור אותו היא בעצם כמו הדרישה לחקור עד רגיל, שהרי גם הוא מוסר עדות עובדתית אלא שהוא עושה זאת בכתב ובמסמכים שהוא מציג לפני בית הדין, וזהו אינו שינוי מהותי המצדיק למנוע את האפשרות לחקור אותו. ככל שדרישה של בעל דין לחקור עד המעיד היא זכות שבדין, שיש בה כדי להבהיר המציאות, לכאורה, הוא הדין והוא הטעם ב'עד מומחה' שמביא מידע בלבד, שלא שמו כ'עד מומחה' משנה את דינו אלא מהותו משנה את דינו.
כאמור, העותר טוען נגד העובדה כי לא ניתנה לו האפשרות לחקור את האקטואר שמינה בית הדין הרבני האזורי על חוות דעתו. מהעתירה עולה כי העותר פנה בעניין זה לבית הדין הרבני האזורי ונדחה, ובעקבות זאת הגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול, שהעניק לו רשות ערעור אך דחה את הערעור לגופו [...]
לגבי הטענה העקרונית ייאמר כך: האקטואר הוא מומחה שמונה על ידי בית הדין הרבני האזורי. תקנה 258(יב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), שכותרתה "חוות דעת של מומחה בעניני משפחה" קובעת בסעיף קטן (א) כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות מומחה מטעמו, אשר יגיש לו חוות דעת בכתב. עוד קובעת התקנה, כי –
(ד) בעל דין רשאי להגיש למומחה שאלות הבהרה בכתב על חוות דעתו בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את חוות הדעת, והמומחה ישיב על השאלות בכתב בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את השאלות.
(ה) מומחה שמינה בית המשפט לא יוזמן להיחקר על חוות דעתו אלא ברשות בית המשפט, ובלבד שהוגשה בקשה מנומקת לחוקרו בתוך שבעה ימים מיום קבלת התשובות לשאלות ההבהרה.
תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג, אינן כוללות התייחסות לסוגיה של מינוי מומחה על ידי בית המשפט בכלל, ולסוגיה של חקירת מומחה שכזה, בפרט. ואולם בית הדין הרבני הגדול (ראו תיק (גדול) 7894-62-1 פלונית נ' ארנטרוי [פורסם בנבו] (1.4.2008)), קבע זה מכבר, בהסתמך על הוראות תקנה 258(יב) לתקנות, כי –
בית הדין, כמו כל בית משפט, רשאי למנות מומחה מטעמו אף ללא הסכמת בעלי הדין. האובייקטיביות של מומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ממומחה הממונה על ידי בעל דין, אשר מטבע הדברים מצפה לתוצאה מסויימת במשפט המתנהל בעניינו. בדרך כלל, יסמוך בית-הדין את ידיו על חוות דעת המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן אלא אם קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן. מעמדו העדיף של מומחה מטעם בית הדין מביא גם לכך כי ככלל הוא אינו אמור להיחקר על חוות דעתו אלא ברשות בית הדין, וככל שיש צורך בכך הוא יידרש רק ליתן תשובות בכתב לשאלות הבהרה שיוגשו על ידי בעל דין. (ראו והשוו: תקנה 258יב(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וסעיף 8(ד) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה – 1995).
קביעה עקרונית זו אינה מגלה עילה להתערבות, לאור זאת שעולה היא בקנה אחד עם הוראות תקנה 258(יב) לתקנות, אשר הרציונל העומד בבסיסה שריר גם כאשר מדובר בדיון בענייני משפחה המתנהל במסגרת בית הדין הרבני.
חוות דעת של מומחה בענייני משפחה(א) בית המשפט רשאי, אף שלא בהסכמת בעלי הדין, למנות מומחה מטעמו, שיגיש לו חוות דעת בכתב בכל עניין הנוגע לענייני המשפחה; המומחה ייבחר מתוך רשימת המומחים, כמשמעותה בסעיף 4 לצו ההקמה; בבחירת המומחה ייוועץ בית המשפט עם בעלי הדין; לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה בדבר מינוי מומחה מסוים, יבחר בית המשפט את המומחה [...]
[...] מסמכים ותיעוד מתוך ספרי המעסיק המעידים על רישום ההעברות לאישה כהלוואה.ובאחרת:
תיעוד נאמן למקור מתוך ספרי הנהלת החשבונות או המאזנים בשנים הרלוונטיות, בהם מצוין שההעברות בוצעו בהתאם להסכם או כהלוואה עומדת [...] אישור מרואה החשבון של החברה בנוגע לביקורות ניכויים בשנים 2014–2016 והאם נעשה חיוב של ריבית רעיונית בהתאם לסעיף ט(3) צירוף אסמכתאות.
המבקשת תראה לבית הדין היכן מוגדרות העברות הכספים בספרי החברה המקוריים או בדיווח לרשויות כהלוואה הנדרשת להשבה, והאם דווחו בדוחות השנתיים הלוואות אלו כזכויות של החברה אצל חייבים.ובפסק הדין נכתב:
זהירות זו הינה דרישה דבר יום ביומו של רשויות המס, בפרט ביחס להלוואת בעלים מהעסק והוא הדין בהלוואות לקרובי משפחה.מסתבר שלא נערך הסכם הלוואה בין האישה והחברה ובוודאי לא היה לוח סילוקין. אכן בהלוואה הנלקחת מהבנק נחתם הסכם הלוואה המפרט את תנאי החזרה ולאחר זמן נשלח לוח סילוקין, אך לא ברור כלל אם יש חובה על החברה לערוך הסכם הלוואה ולערוך לוח סילוקין, דבר שוודאי מסרבל את ההליך, בעל חברה הנותן הלוואות לעובדיו התלויים בו – נותן לפי אמינותם בעיניו ואינו חושש שלא ישלמו, מכיוון שביכולתו לגבות את ההלוואה ממשכורתם או מהזכויות שהם צוברים ושפירעונן תלוי בהסכמתו. לוח סילוקין נערך בהלוואה בנקאית כדי להבטיח את החזרתה ואת הכנסות הבנק, המעניק הלוואה לצורך הגדלת רווחיו ולא מטוב לב. מה שאין כן בעל חברה הנותן הלוואה לעובדיו מטוב ליבו וכדי ליצור אווירה טובה לעובדיו במקום עבודתם, שאינו גובה בדרך כלל ריבית ואינו נצרך ללוח סילוקין שיבהיר את הסכומים שיוחזרו ואת הריבית שתשתלם. כמו כן לוח סילוקין נערך כשנקבעים מועדים קצובים להחזרת ההלוואה, מה שאין כן בנידון דידן שההלוואה הייתה מעיקרה הלוואה עומדת שלא נקבע לה לוח סילוקין ומועד לפירעון.
לפיכך, אף הוכרה בחוק החובה לשלם ריבית רעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו־3(י) לפקודת המס.
הלוואות מסוג זה אמורות להיות מדווחות בדוחות ובתלושי השכר הרלוונטיים למועד לקיחת ההלוואה.
בטענות האישה להלוואה מחייבת, ולא להטבת שכר שאיננה ברת תביעה מהבעל לפי חוק יחסי ממון, ישנם קשיים מובנים משמעותיים.
האישה לא הציגה הסכם הלוואה אותנטי, ולא הסכם הלוואה בכלל, דבר שהינו דרישה, אף של רשויות המס כדי להכיר בהעברת הכסף כהלוואה.
לא הוצג ואף לא נטען כי ישנו הסכם כלשהו וכל שכן שלא הוצג לוח תשלומין.
לא מובן מדוע הסכום המדובר נכלל בסעיף חו"ז באופן סתמי ללא חלוקה בין השכר לבין החוב לחברה.
יראה שאדם שכותב בפנקסו כל דבריו בדקדוק כדי שיהא זכור מהם כי אי אפשר לאדם לזכור כל עסקיו על פה ויוכל לישבע על זה, ושבועה תלויה בלב כיון שלבו אומר לו שהוא אמת [...] ואין עונש אף אם היה נמצא אחר כך כדברי הכותי [הטוען כנגדו, ש"ש] כי מה יוכל האדם לעשות כי אם לסמוך על כתב ידו כי אי אפשר לזכור כל עסקיו על פה. והכי אמרינן נמי גבי עדות בפרק שני דכתובות (כ, א) "כותב אדם עדותו ומעיד עליה אפילו אחר כמה שנים" ואמר רבי יוחנן "אף על פי שאינו זוכרה מעצמו", ואף על פי שיש לדחות: שאני התם דאף על פי שאינו זוכרה מעצמו בלא כתב ידו, מכל מקום על ידי כתב ידו מדכר דכיר גוף העדות, והכא נמי: אם על יד פנקסו להחזיק מה שבידו אין כאן עונש שבועה כלל, וכן מההיא דחנוני על פנקסו מוכח שיש לסמוך על פנקסו [...]ועיין עוד בשו"ת הרא"ש (כלל פו סימן א):
עוד יש להביא ראיה שיש ללמוד מפנקסו שאדם רגיל לעשות בתוך ביתו ולכתוב בו כל עניניו ממתניתין דפרק כל הנשבעין (שבועות מה, א) גבי אלו נשבעין ונוטלין:וכן פסק בשולחן ערוך (חושן משפט סימן צא סעיף ה): "יש לדון על פי פנקס של אדם שרגיל לכתוב בו ענייניו, ואפילו להוציא מיתומים הקטנים, היכא דיש רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקס הוא אמת."
וחנוני על פנקסו – כיצד? לא שיאמר לו "כתוב בפנקסי שאתה חייב לי כך וכך", אלא: אמר לו "תן לבני סאתים חטים ולפועלים בדינר מעות", הוא אומר "נתתי", והם אומרים "לא נטלנו" – הוא נשבע ונוטל והן נשבעים ונוטלים.
ויש לדקדק בפנקס – מאן דכר שמיה? למה אמרה המשנה "וחנוני על פנקסו" ומתוך אריכות זה הוצרך להאריך עוד יותר ולומר: מה שאמרתי לך "וחנוני על פנקסו" – לא שיהא נאמן לומר לכל אדם "מצאתי כתוב בפנקס כי אתה חייב לי כך וכך", ויהא נאמן החנוני, שנאמר: החנוני רגיל להקיף לכל אדם ואינו כותב אלא דבר שהוא אמת – לא יזכיר פנקס במשנה ולא יצטרך להאריך אלא יאמר "וחנוני שאמר לו בעל הבית: תן" וכו'? אלא על כרחך האי דנקט "פנקס" לומר שאנו סומכים על הפנקס, וכגון שאמר החנוני "אני מוצא כתוב בפנקסי שנתתי לבנך או לפועליך", ואינו טוען שברי לו אלא שמוצא כך כתוב בפנקסו, וסלקא דעתך אמינא: כיון דפועלים אומרים בריא והוא אינו טוען בריא לישבעו פועלים וחנוני יפסיד – קא משמע לן: מה שכתוב על פנקסו חשוב כטענת בריא.
והשתא, דהוצרך להזכיר פנקס במשנה, הוצרך כמו כן לומר דהא דאמרינן דפנקס הוי הוכחה – לא כנגד כל אדם, כגון אם יאמר לאדם "כתוב בפנקסי שאתה חייב לי כך וכך", אלא דוקא היכא דיש רגלים לדבר כגון שצוה לו בעל הבית ליתן לבניו או לפועליו והוא כתב בפנקסו שנתן – ודאי אזלינן בתר פנקסו. מיהו אההיא מתניתין דקאמר "וחנוני על פנקסו" [איתא בירושלמי] – "לא במקיף אמרו", פירוש: מאחר שהוא מאמין לחנוני בהקפתו על פנקסו יהא נאמן החנוני כי סתם חנוני נאמן ואינו כותב דבר שאינו, מפני שאומנותו בכך ואם היה נתפש בשקר יפסיד אומנותו. ומשני "שהוא אומר לו אם כתבת בזה מחוק בזה", כלומר: נהי שהחנוני נאמן למי שיש לו עסק עמו, "אנן עבדתין גבך, בעל הבית, ולא האמינוהו עלינו ואין אנו רוצים להאמין חנוני בשבועתו, ואם כתב שקר בידו אחת – ימחוק בידו השנית". ומכל מקום מועיל הפנקס לעשות טענתו בודאי שלא יפסיד החנוני [אצל] בעל הבית כיון שיש רגלים לדבר כדפרשינן לעיל. ובנדון זה, שנִכר ששמעון היה רגיל לכתוב על כל עניניו בפנקס ויש רגלים לדבר שכל מה שכתוב בו שהוא אמת, שהרי שטר ועדים מעידים וכל בני ביתו יודעין, יש לילך אחר הפנקס. וכל בעל עסק מוחזק בעסקיו המבוררים בפנקס שלו.
[...] ומעשים בכל יום: כל הנושאים ונותנים בסחורות ומוכרי בשר ויין מקיפים וכותבים על לוח לזכרון, ובשנה שנתיים תובעים על פי פנקסים ורשימה שלהם, כי אי אפשר להם לזכור בעל פה, ומכל מקום הבית דין פוסקים שבועה להכופר בטענתם. ואולי מפני תקון עולם, ומנהג כזו עוקר הלכה.משכך מכיוון שחברה מתנהלת על פי כרטסת ויש רואה חשבון הבוחן ובודק הדברים, עובדי החברה מעוניינים בהלוואות וסומכים על המעביד כדי שיתן להם הלוואות, דינה של הכרטסת כדין חנווני על פנקסו שיש לו נאמנות והוי מן הנשבעים ונוטלים, וכאן שיש רואה חשבון שאישר מאזני החברה והכרטסות לכאורה הוי כעד אחד הנאמן לפטור משבועה. משכך מכיוון שלחברה זכות תביעה על הכספים שניתנו ויש ראיות ומסמכים שהכספים הועברו, האישה לא תוכל להתחמק מלשלם וחובה על האיש לפרוע חציו, ובפרט שהכספים הועברו לחשבון משותף.
אלא מעתה מאן דיהיב מתנה למאן דרחים ליה – ערבא בעי למשקל מיניה דרחים ליה לעלם? והכא נמי, דמאן דיהיב ליה מתנה לרחמיה ונפל ביניהון איכסא הדרא מתנה? הא לאו טעמא הוא, ועוד כך עושים רבותינו ז"ל הראשונים וכל דייני דמתיבתא [...]והסכים לזה הריב"ש וכתב: "וכל זה אמת ונכון."
עמד אחד ופרנס את אשתו הניח מעותיו על קרן הצבי – מסתברא לי דדוקא בפורע ומפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה, דבכהאי גוונא הוא אינו חייב לשלם כיון דלא אמר לו שיפרע לה בשבילו, והיא נמי אינה חייבת לשלם שהרי לא לותה ממנו ולא אכלה אלא בתורת פרעון חוב. אבל כשפרנס סתם – חוזר הוא וגובה, שכל המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלואה: והראיה: מיתומים שסמכו אצל בעל הבית (גיטין נב, א) דיתומים קטנים אינן יכולין להתנות; ועוד: מן היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות שחייב בעל השדה לשלם, ולא אמרינן שכיון שירד לתוכו סתם לא נתכוון זה אלא למתנה; ועוד, דגרסינן בירושלמי במסכת מציעא גבי "המלוה את חברו לא ידור בחצרו":ועיין בסוף דבריו שכתב שגם בסתמא חייב הבעל לשלם לו מטעמא שיאמר המפרנס "בתורת הלוואה נתתי". וכבר עמדו האחרונים על הסתירה בדברי הרשב"א בין תחילתו לסופו – עיין בזה באבני מילואים, אך אין זה מענייננו. ועל כל פנים לדעת הרשב"א הנותן לחברו בסתמא – יכול לתובעו שיחזיר לו את מה שנתן משום שבהלוואה נתן לו, ולא יכול המקבל לטעון "במתנה נתתו לי".
חד בר נש אשאיל לחבריה דינרין, אשריתיה גו ביתיה, אמר ליה "הב לי אגר ביתי", אמר ליה "הב לי דינרי". אתא עובדא קומי ר' בא בר זבינא ומריקו ליה מאי דהוה חזי למשרייה.
והכא ודאי בשהשרה אותו בגו ביתיה סתם קא מיירי, ולא במעמידו מפורש בשכר, דאי לא – לא הוה אמר ליה אידך "הב לי דינרי", ו"אשריתיה" נמי לא באגר משמע. וכן נמי לא משום רבית קאמר, דאם כן לא הוה אמר ליה אלא "הב לי אגר ביתי". אלמא כל שמשרה את חברו בתוך ביתו סתם לא לתורת מתנה ולהעמידו בחנם מתכוון אלא בשכר.
וכיון שכן: המפרנס אשת חברו סתם – לא בתורת מתנה מפרנס ולא בתורת פרעון חיוב מזונות הבעל אלא בתורת מלוה, והיא או בעלה חייבין לשלם. ונראה לי דכיון שכן: המפרנס סתם אשת חברו – הרי הוא חוזר ונפרע מן הבעל, כיון שהבעל חייב במזונותיה בתנאי בית דין, דהווי ליה כיורד לתוך שדה של חברו כדאמרן. והוא הדין לזן את עבדו ואת שפחתו העבריים, שאין הבעלים יכולים לומר להם "עשה עמי ואיני זנך", דכל המלוה מזונות סתם לאלו כאלו מלוה לאדון.
ועל הוצאת פרנסתו אין בדבריו כלום, שיתומים שסמכו אצל בעל הבית – הרי הוא כאפטרופוס, וזן אותם משלהם, ואם הוציא משלו – לא הניח מעותיו על קרן הצבי וזה מבואר [ב]כתובות (קז ע"ב) ואפילו לחנן. ואפילו מה שאמר חנן בשעמד אחד ופרנס אשת חבירו שהניח מעותיו על קרן הצבי – מסתברא לי שלא במפרנס סתם אמר אלא בפורע לה מזונות מחמת חיוב הבעל, דומיא דפורע חובו של חבירו. הא במפרנס סתם לא אמר, ולכולי עלמא חייב דומיא דיתומים שסמכו אצל בעל הבית ודומיא דיורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות. ואלו דברים עתיקים הם ואין זה מקום אריכות.והר"ן בחידושיו (בנדרים שם) הביא דבריו וראיותיו של הרשב"א, אך חלק עליו במסקנת דבריו, שבזן אשת איש בסתמא – חובה עליה או על בעלה להשיב את מה שנתן להם, וזו לשונו:
[...] ואינם מחוורים לדעתי, דנהי דהני מוכחי דהמהנה את חבירו סתם לאו לשם מתנה קא מכוון, אפילו הכי המפרנס את אשת חבירו סתם – לחנן "הניח מעותיו על קרן הצבי", משום דנהי דלאו בתורת מתנה קעביד מיהו סתמא זו – אדעתא דבעל נחית ולאו אדעתא דידה, שכבר הוא יודע שאין לאשה זו נכסים שיהא נפרע מהן אלא מבעלה. ולא מסיק אדעתיה לומר שתתחייב היא בהן כדי שתוכל לגבות מבעלה ולהגבותו, דלאו כולהו אינשי דינא גמירי, אלא סתמא אדעתא דבעל נחית. ומשום הכי: נהי דלאו בתורת מתנה קעביד כדמוכחי הנך ראיות דאייתי הרשב"א ז"ל, אפילו הכי לחנן "הניח מעותיו על קרן הצבי", דמסתמא אדעתא דבעל קעביד.שמעינן מדבריו שבעיקר דינא הוא מודה לרשב"א שהנותן מעות לחברו או מפרנסו – יכול לומר לו "השב לי מה שנתתי, מפני שבהלוואה נתתיו" ולא יוכל הלה לטעון "מתנה נתת לי". אלא שלעניין אישה נשואה פליג עליו מהטעם שכתב. וכדבריו אלו כתב גם בפירושו לרי"ף (כתובות סג, א מדפי הרי"ף) וכן כתב גם בחידושיו לכתובות (קז, ב):
[...] ואיפשר דהיכא דפרנסה סתם – נהי דאין לו על הבעל כלום, מכל מקום לגבי דידה אית ליה וחייבת לו, דלא גרע מפרנס אשת איש ממפרנס אשה אחרת בעלמא, שחייבת לשלם לו, ומוציאין מן הבעל ונותנין לזה מדרבי נתן [...]וכדברי הר"ן סבר גם המגיד משנה (הלכות אישות פרק יב הלכה יט), דהביא דברי הרשב"א לגבי זן אשת איש וכתב עליו:
ואין נראה כן דעת הראשונים ז"ל, אלא אפילו במפרנס סתם – אבד מעותיו. והטעם לפי שיש חילוק בין סלוק נזק להבאת תועלת, ואינו דומה זה ליורד לתוך שדה חבירו ונטעה, דהתם מביא לו תועלת ומעלה קרקעו ומהנהו, אבל כאן אינו מביא לו שום תועלת לבעל אלא מסלק ממנו נזק חיובו, והרי זה כפורע חובו של חבירו שלא מדעתו שאינו חוזר ונפרע ממנו מכלום.מבואר מדבריו שמחלק מסברה בין מסלק נזק, כפורע חובו, או נותן דבר שיכולה לקבלו בין כה ובין כה, כזן אשת איש שיכולה לקבל את המזונות מבעלה שחייב בהם, לנותן לחברו דבר שאין הוא חייב בו כלל ומחדש לו דבר חדש שלא היה לו, שבזה נוטה דעתו לדברי הרשב"א וכדכתב הר"ן.
וכן אין לומר בזה שישתלם לפי שההנה את האשה וזן אותה, לפי שהיא כבר היה לה מי שהיה מחויב לזונה, והוא הבעל, ואילו לא זן אותה זה היתה ניזונת מנכסי הבעל או היתה לוה ואוכלת, והוא פורע. נמצא שאינו מביא לה שום תועלת מחודש, שכבר היה לה מי שמחוייב לעשות כן. סוף דבר: הרי זה כפורע חובו של חבירו ממש.
ואפשר שדינו של הרב ז"ל קיים במי שזן ומפרנס בסתם אינש דעלמא שחוזר ומשתלם ממנו, אבל באשת איש וכיוצא בה לא. כך נראה לי.
[...] דשאני יורד לתוך שדה חברו שלא התנה, משום דמימר אמר "כי מתרצה במאי דעבידנא אתבע ליה טרחאי". אבל זן ומפרנס – אם איתא דעל דעת פרעון עבד, הוה ליה לאתנויי. וההיא דיתומים – תקנתא הוא דעבוד רבנן ליתומים, לפי שאין לו עם מי להתנות, ולב בית דין מתנה בשבילם. וההיא דירושלמי – שניא היא, שהוא חייב לו, הלכך ודאי על מנת להשתלם הוה, שאין אדם מניח לפרוע חובו לתת לו מתנה, ואפילו במקום היתרא, וכל שכן במקום שהוא קרוב לאבק רבית.חזינן מדבריו דאיהו סבירא ליה שהנותן לחברו בסתם – יכול המקבל לטעון "במתנה נתתו לי", ואין הנותן נאמן לטעון "הלוואה נתתי לך, ואינה מתנה", דאם איתא שנתן בתורת הלוואה היה לו לפרש ולהתנות בשעת מעשה שבהלוואה הוא נותן לו ולא במתנה, ומדלא התנה יכול המקבל לטעון "במתנה נתתו לי ואיני חייב לפרוע לך". ודחה ראיות הרשב"א מיורד לשדה חברו, דהתם כל עוד לא גילה דעתו דניחא ליה אין מקום לתביעה, ואין מקום שיפרש "ברצוני לתובעו"; ומיתומים, שיכול לתובעם ואין טוענים להם שנתן במתנה, מפני שזו תקנת חכמים שאינו צריך לפרש, שמא ימנעו מלתמוך בהם. ומשמע שאף שלכאורה אינו יכול להתנות, על כל פנים בפני קטני קטנים, צריכים לטעמא דתקנת חכמים, ועל כורחך שבמגלה דעתו אפילו בפני אחרים סגי (ועיין לקמן במה שדנו האחרונים בביאור דברי הרי"ף בתשובתו). וכמו כן דחה הראיה ממשרה חברו בביתו כשהוא חייב להחזיר הלוואה שהלווה לו, שבזה אמרינן שבסתמא אינו נותן במתנה אלא בפירעון חוב וקל וחומר היכא דאיכא דררא דריבית. אבל בעלמא, לדעתו, לכאורה: כל עוד לא פירש יוכל המקבל לטעון "במתנה נתתו לי", ואין הנותן נאמר לומר "בהלוואה נתתי". ובפשיטות סבירא ליה שעל הנותן לברר נתינתו בעת הנתינה, שנותן בהלוואה ולא במתנה, אך משמע שבגילוי מילתא סגי, משום דהדבר בידו אם לתת או שלא לתת.
ובמסכת נדרים כתבתי מחלוקת רבותי בזה, כי מורי הרשב"א נ"ר סובר דכל מאי שפרנסה סתם בתורת הלואה הוא עד שיאמר בפירוש שעל בעלה הוא סומך, ודעת מורי ה"ר הלוי זלה"ה דפרנס סתם הוא שלא בתורת הלואה, ושם כתבתי טעם שניהם.ופשט דבריו מורה שהרא"ה פליג על הרשב"א במפרנס אשת איש, דאמרינן שבסתמא אינו בתורת הלוואה. אומנם סברתו בעיקר חידושו של הרשב"א, בנותן בסתמא אם הווי הלוואה או מתנה ואם סבר כר"ן – לא התבררה לנו. ולא זכינו לראות חידושי הריטב"א לנדרים אלא מה שהובא בנימוקי יוסף (חידושי הריטב"א הנדפסים לנדרים אינם חידושים על הש"ס אלא פירוש להלכות נדרים לרמב"ן, ושם ליתנהו לדברים הללו), ולא לביאור דברי הרא"ה רבו.
בני כהנים גדולים מודים הם דמי שנותן מתנה לחברו אינו יכול לחזור ולתבוע ממנו, אבל בזה: כיון שחברו חייב בדבר, ולא אמר זה המפרנס שהיה נותן לה לשם מתנה אלא שנתן סתם, היו חושבים שהיה חייב לפורעו וישבע כמה הוציא ויטול.אלמא בעלמא בנותן לחברו בסתמא הוויא מתנה: רק באישה נשואה, שבעלה חייב במזונותיה, אמרינן שבסתמא נותן בהלוואה, אבל במפרנס סתם את חברו, הרי הוא כנותן מתנה והנותן לא יהיה נאמן בטענתו "הלוואה נתתי ולא מתנה".
[...] היכא דמסהדי דיהביה זוזי ולא ידעי אי בתורת פרעון או פקדון או מתנה ומאי דדמי להו – אמרינן מיגו דאי בעי אמר "במתנה יהבינהו ניהליה" מהימן, כי אמר "סטראי נינהו" מהימן [...] וממעשה דרב ורב המנונא בפרק שבועת העדות ילפינן דהיכא דאיכא סהדי דמסהדי דיהביה זוזי, ולא ידעינן אי בתורת מתנה יהבינהו ניהליה אי בתורת פרעון, וקא טעין הנתבע דבתורת מתנה יהבינהו ניהליה, דמהימן [...] אלמא אף על גב דאיכא סהדי דיהב ליה זוזי באפייהו – כיון דלא ידעי אי לשום הלואה אי לשום מתנה, אית ליה למימר "לשום מתנה יהבתינהו ניהליה", הכא נמי: כיון דלא ידעי אי לשום פרעון יהבינהו אי לשום מתנה יהבינהו, אית ליה למימר "לשום מתנה יהבתינהו" [...]שמעינן מדבריו דלא מיבעיא במקום שאדם תובע את חברו "החזר לי מה שהלוויתיך", והלה טוען "אכן נתת לי דמים, אך במתנה נתת לי", שפטור לשלם ב'מגו' שיכול היה לומר "לא נתת לי", אלא אף היכא שיש עדים שאדם נתן לחברו סכום כסף אך אין הם יודעים את מהות הנתינה: אם הנותן יאמר שנתנו כהלוואה, והמקבל יאמר "במתנה נתן לי" – המקבל נאמן, והנותן לא יוכל לטעון "בהלוואה נתתי ואתה חייב להחזירו לי". שמע מינה דטענה זו היא טענה אלימא, ונאמן בה אף בלא 'מגו'. ושלא כדברי הש"ך (סימן עה ס"ק כב).
כתב הרב הלוי ז"ל דכי אסיקנא "איתרע שטרא" [= ואין אנו מקבלים את טענתה המלווה "סיטראי נינהו", כלומר שקיבל את המעות בפירעון של חוב אחר] הני מילי דאמר ליה "לשום פירעון" סתם. אבל יהבינהו ניהליה סתם, כגון דאמר "שקול הנך זוזי" – נאמן [= לומר שקיבלם לירעון חוב אחר]: מיגו דאי בעי אמר "במתנה נתנם לי" כדאמרינן בפרק שבועת העדות (לד, ב), כי אמר נמי לשם פרעון יהבינהו וסיטראי נינהו – נאמן.וכן כתבו גם הרשב"א והריטב"א (שם) בשם הרמב"ן (ועיין שם במה שכתבו להראות פנים מכל מקום גם לדברי הר"י מגאש, וראה להלן מה שנביא עוד מדבריהם) וכן הקשה וסתם כדבריו הר"ן (בחידושיו שם ועל הרי"ף שם).
ואין דבריו נכונים במקום הזה, דמנא ליה דנאמן לומר "במתנה נתנם לי" עד דמהימן ליה בטענת "סיטראי" משום ההוא מיגו? הא ודאי מסתברא דכי היכי דלא מצי למימר "סטראי נינהו" להוציא ממון זה, הכי נמי לא מהימן לומר "במתנה נתנם לי".
וההיא דבפרק שבועת העדות לא דמיא, דההיא לית ליה גביה ולא מידי, דנימא לשום ההוא פירעון יהביה. וכיון שזה טוען "לשום הלואה", וזה אומר "לשום מתנה" – נאמן, שהמוציא מחבירו עליו הראיה. והוא הדין דנאמן לומר "לשום פרעון נתתם לי, שהיית חייב לי סך אותו ממון". אבל הכא: כיון דכי איכא עדים דיהבינהו ניהליה לשום פרעון סתם לא מצי למימר "סטראי נינהו", הכי נמי כי יהבינהו סתם ולא הזכיר שם פרעון – לא מצי למימר "במתנה נתתם לי", דמסתמא לשם ההוא פרעון דשטרא יהבינהו ניהליה, והך טענא גריעא טובא מטענה דסטראי, דלא עבידי אינשי למיתן מתנה כמו דעבידי לאפרועי חובות דידהו [...]
[...] כתב הרא"ם ז"ל [...] דאשכחן בפרק שבועת העדות (לג, ב) גבי ראיה בלא ידיעה שאם אמר "מנה הלויתיך", ובאו עדים שנתן לו מנה, ואמר "במתנה נתנתם לי", שהוא פטור [...]וכן כתב גם הר"ן בחידושיו שם ובפירושו לרי"ף (כנ"ל), שנאמן לומר "במתנה נתן לי" אף על פי שהנותן אומר "הלוויתיך". ומלשונו משמע שיש לו נאמנות לומר כן, כמשמעות שאר הראשונים.
ורבינו ז"ל השיב עליו [...] שאין עדות נתינה עדות, וכדקרי לה סתם ראיה בלא ידיעה – התם הוא בעיקר חיוב של לוה, שזה טוען שהלואה היו, וזה טוען: לא היו אלא מתנה, שהבא לחייב חבירו שהלוה לו – עליו להביא ראיה, דמהיכא תיתי לומר שהיו הלואה יותר ממתנה? אבל הכא ודאי ריעא טענתא לומר שהיה חייב לו ושנתן לו במתנה ולא פרע חובו, וגריעא טענה זו טפי מטענת סיטראי גופה [...]
ולא עוד אלא אפילו היה הבעל טוען בברי, והיא אומרת "במתנה נתנה לי" – נאמנת כל זמן שלא הזכיר פירעון, וכענין שאמרו פרק שבועת העדות (דף לד) [...] "אי אמר 'במתנה נתנם לי' כי אתו עדים מאי הוי" [...] וכל שכן כאן, שאין הבעל טוען נגדה כלום, והיורש טוען בספק.ומשמע שטענתה "במתנה נתן לי" היא טענת ודאי (וכהאי עובדא שנשאל עליה דטענה בוודאי "לא קיבלתי", למרות האמור בשטר שהוא כעדים, הבעל אינו טוען כלום, והיורש טוען מספק), שמכיוון שטוענת טענת ודאי היא נאמנת בטענה זו. מה שאין כן במקבלת ואינה יכולה לטעון ודאי "במתנה ניתן לי".
אבל "במתנה היו" או "בפרעון" כו' ונשבע היסת ונפטר – משמע דמיירי שהעדים לא שמעו אם נתן לו בתורת הלואה או בתורת מתנה, אזי מהימן לומר שבמתנה ניתן לו בפירוש, דליכא למימר דכיון שנתן לו בסתם לפני העדים אמרינן מסתמא לשם מתנה נתנו לו, דאם כן היכי שייך כאן שבועת היסת כיון שאין הנתבע יודע רק דאנן אמרינן שודאי לשם מתנה נתנו? ודוחק לומר דהא דמסיים ונשבע היסת קאי אהיכא דאומר דבפרעון החוב קבלו: חדא, דלהימן במיגו ד"מתנה נתנו לי", ועוד דבהרי"ף בפרק שבועת העדות (טו, ב מדפי הרי"ף) משמע להדיא דאף כשאומר "מתנה נתנו לי" משתבע היסת, עיין שם. אלא ודאי דמיירי שהעדים לא שמעו הענין, אי היתה הלואה או מתנה, והנתבע אומר שנתנו לו בפירוש לשם מתנה, והתובע מכחישו; או אף שהעדים שמעו שנתנם לו בסתם, מכל מקום יש לומר דמיירי שהנתבע טוען שמקודם הבטיחו ליתן לו מתנה כך מעות, ולכך כשנתן לו אחר כך בסתם – מסתמא לשם מתנה נתן לו, והתובע מכחישו. לכך צריך הנתבע היסת, דהא מטעם נאמנות אתינן עליה.יז. והנה אף שהרשב"א והר"ן ברור מיללו, שהנותן בסתמא נאמן לומר שנתן בהלוואה, כתבנו שמסתבר שהר"י מגאש, הרמב"ן והריטב"א חולקים עליהם. ומצאנו שגם הרי"ף בתשובה (חלק א סימן קטז) פליג על הרשב"א והר"ן וסבר דנתינה בסתמא היא לשם מתנה ולא לשם הלוואה, דזו לשונו:
וכן משמע מלשון הר"ן בפרק שבועת הדיינים (כב, א מדפי הרי"ף) בהשיגו על הר"י הלוי דסבירא ליה גבי סטראי דבנתנו לפני העדים בסתם ולא ידעינן אי בהלואה או במתנה, דנאמן לומר "סטראי נינהו" במיגו ד"במתנה נתנו לי", והוכיח כן מפרק שבועת העדות (לד, ב) דנאמן לומר "מתנה", מדאמרינן התם "אי אמר 'אין שקלי ודידי שקלי', כי אתי עדים מאי הוי?" והשיג עליו הר"ן דהני מילי כשהלה בא להוציא ממנו ממונו, דמשום דאוקי ממונא בחזקת מריה מהימנינן ליה דבמתנה יהיב ניהליה. אבל בכאן, שהוא בא להוציא ומשום הכי לא מהימן לומר "סטראי נינהו", למה יהא נאמן לומר במתנה יהביניה ניהליה? עכ"ל. הרי משמע להדיא דמטעם נאמנות אתינן עלה, שאומר שנתנו לו בפירוש לשם מתנה. אבל כשנתנו לו בסתם, והמקבל אינו טוען ברי – יש לומר דמסתמא על דעת הלואה נתנם לו ולא לשם מתנה.
שאלה: ראובן הכניס יתום לחצירו, והיה לאותו יתום קרקע שעולה בה לשנה חמשים זהובים, והיה נוטלן ראובן זה והוסיף עליהם משלו בכדי פרנסת היתום וכסותו, והוא מכוון לשום מצוה, עד שהגדיל היתום ונפלו בינו ובין ראובן דברים, ויצא מאתו, ותבעו ראובן במה שהוציא עליו. אמר היתום: כל מה שהוצאת תוספת על הפירות שיצאו מקרקע – לא הוצאתו על דעת הלואה אלא על דעת מתנה, אמר לו ראובן: כך היה בדעתי שלא לתובעך בו, וחזרתי עכשיו.וכשנדקדק בדברי הרי"ף, עולה מדברי השואל שפרנסת היתום הייתה לשם מצווה, אך לא ביאר מה היא המצווה: עזרה במתנה או עזרה בהלוואה, ועוד עולה מסוף דברי השואל שראובן זה אמר ליתום שלכתחילה לא היה בדעתו לתובעו ועכשיו חוזר בו מחמת הסכסוך ותובעו. ויש לעיין: אם לדברי ראובן נתן לו בתחילה במתנה ועכשיו חוזר בו ממתנתו, היכי מהני חזרה (ומדברי הרי"ף משמע שאם היה ראובן נאמן – היה גובה, ואמאי)? וכבר כתב הריב"ש (בתשובה סימן שא) בשם בעל העיטור דהנותן מתנה לחברו ונעשה שונאו אינו יכול לחזור ולתובעו, שמה שנתן נתן. ונפסקו הדברים להלכה באבן העזר (סימן צט) וכמו שהזכרנו לעיל. ולא מסתבר שהרי"ף חולק על סברה זו. ועל כורחנו צריכים אנו לומר שראובן טוען "נתתיה לך בהלוואה עומדת ולא במתנה גמורה, אלא שלא היה בדעתי לתובעה, ועכשיו שנפל הסכסוך אני תובעה". והיתום טען "לא, אלא במתנה גמורה נתת".
תשובה: אין לראובן זה מן הדין שיטול מן היתום כלום, לפי שלא אמר לו "אוציא עליך משלי" בשעת הלואה, וכיון שלא אמר לו כן – לא נתן לו אלא לפי גמילות חסדים כמו שכתוב (כתובות קז, ב) "מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו – הניח מעותיו על קרן הצבי".
מכאן דקדק רבי שברשבץ [כך בדפוסים הרגילים, ואין לזה מובן, ובדפוס ראשון: ר'שברשבץ. והגידולי תרומה, שיובא להלן, ועוד העתיקו: ר"ש ברשב"ץ, היינו הרשב"ש, ואכן כדברים האלה מבואר בשו"ת הרשב"ש (סימן שיט במהדורת מכון ירושלים על פי כתב יד שסומן כי"ס, ובדפוסים ישנים הוא סימן שיד אלא שאחריו אכן סימן שכ) ולהלן יובא מתשובת אביו, התשב"ץ, שאף הוא נסמך על תשובת רי"ף זו. ואומנם הרשב"ש מאוחר לרבנו ירוחם בשנים רבות, וכנראה שורבבו הדברים שבשמו בידי מעתיקים לתוך דברי רבנו ירוחם (תופעה שמצויה בכמה מקומות בדברי רבנו ירוחם בכלל, עמד בדוגמה לה הבית יוסף ביורה דעה סימן לט בשם מהר"י בן חביב, והרחיב בה ובזיקה למובאות מרשב"ש החיד"א בערכו של רבנו צמח נכד הרשב"ץ בשם הגדולים – מערכת גדולים צ אות יד, ועיין עוד בדבריו במערכת גדולים א אות קל) ומכל מקום הפוסקים הביאו את הדברים משם רבנו ירוחם וכדלהלן] שמי שהיה עני ונטל [...] אפילו מאדם בעלמא שפרנסו דרך חסד ונתן לו די ספוקו, כיון שלא היו לו נכסים באותה שעה. אמנם אם היו לו נכסים או קרקעות – אפילו היו ביד אחר – חייב לשלם אם חבירו תובעו, זולתי ביתום עני כמו שכתב בספר התרומות משם תשובת הרי"ף, שהזן יתום ויתומה בתוך ביתו – אין לו עליהם שום תביעה, ואפילו יש להם – אם כתב שטר שבתורת הלוואה זן אותם, אבל בסתם – לא.ומדברים אלה משמע שלדעת הרי"ף יש לחלק בין נותן ליתום לנותן לאיש בעלמא, ועיין לקמן.
א. מתשובה זו של הרי"ף ז"ל מוכח דלא סבירא ליה כהרשב"א [...] שכל המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלואה [...] ואלו הרי"ף ז"ל סובר להפך, דאם פרנס ולא פירש כלום – מסתמא דעתו דרך חסד ולא דרך הלואה עד שיפרש דלשם הלואה איכוון [...]משמע דפשיטא ליה דאין אפשרות להשוות שיטת הרי"ף והרשב"א לעניין יתומים, אך יש לחלק בין יתומים לאיניש דעלמא. ועיין לקמן דהראשונים והאחרונים נתלבטו בזה, וכתבו ליישב באופנים שונים, שאף אם אין אפשרות להשוות השיטות לגמרי יש אפשרות לחלק בחילוקים שונים כדי שלא להרבות המחלוקת.
ואין שום צד להסכים סברת הרשב"א ז"ל עם סברת הרי"ף בענין יתומים ולחלק ולומר דהרי"ף מיירי דוקא כשהיה מתכוין לשם מצוה ולגמילות חסד כפי לשון השאלה, אם שפירשו בפירוש או שמוכיח כן מתוך מעשיו, ומשום הכי פטור מלשלם; והרשב"א ז"ל מיירי בסתם, דלא מוכח דעושה לשם מצוה, ומשום הכי אמרינן דמסתמא לא נתכוון לאבד מעותיו – דהא ודאי לא אפשר, שהרי ראינו דקפיד לומר "לפי שלא אמר 'אוציא עליך משלי בתורת הלואה'" וכו', דמשמע דכדי שיתחייב הקטן צריך שיאמר בפירוש שמוציא בתורת הלואה, הא בסתם לאו כלום הוא, דאם לא כן לימא רבותא טפי לפי שלא הוציא סתם אלא לגמילות חסד, אלא ודאי הכונה בשאלה שלא פירש בתורת הלואה ומסתמא אמרינן שהוא לגמילות חסד [...]
ואני תמיה על הרב ז"ל בבית יוסף דבחושן המשפט סימן ר"ץ הביא תשובת הרשב"א ז"ל שכתב: "יתומים דסמכו אצל בעל הבית, וזן אותם משלהם, אם הוציא משלו – לא הניח מעותיו על קרן הצבי, וזה מבואר ואפילו לחנן." ע"כ. והביא עוד בשם הרב בעל תרומת הדשן ז"ל דאפילו אחר, שאינם סמוכים אצלו, שהוציא עליהם לצורך פרנסתם ומזונותיהם שלא על פי בית דין – לא הניח מעותיו על קרן הצבי וכו'. ולא כתב על זה שום חולק – נראה שלדעתו ז"ל הוא מוסכם. וביורה דעה סימן רנ"ג הביא דברי רבינו ירוחם ז"ל שהזן יתום ויתומה בתוך ביתו אין לו עליהם שום תביעה וכו', וגם הביא לשון תשובה זו של הרי"ף בלי מחלוקת.
נראה שהבין ז"ל דדינו של הרי"ף ורבנו ירוחם ז"ל וגם הדין של הרשב"א ובעל תרומת הדשן ז"ל – תרוייהו איתנהו. ואם בתשובת הרשב"א ז"ל נדייק לשון "וזן אותם משלהם" דקאמר דהיינו שגלה והורה שרוצה שיהיו המזונות מן הממון שלהם, יצאו לנו בזה קושיות וסתירות מבוארות.
ב. מיהו יש לי לדייק על הרי"ף ז"ל דקאמר "וכיון שלא אמר לו כן לא נתן אלא לגמילות חסד כמו שאמרו במי שהלך למדינת הים" וכו', דעקר טעמו ז"ל הוא משום דמסתמא לא היה דעתו לשם הלואה אלא לשם מצוה. ומה ראיה מייתי ממי שהלך למדינת הים, דהא התם לאו מטעם מחילה או גמילות חסד אתינן עלה למפטריה לבעל, שהרי אפילו פירש וגלה דעתו שהוא מפרנסה אדעתא שיפרענו הבעל מכל מקום הניח מעותיו על קרן הצבי כל שלא הלוה לה ממש בתורת הלואה, ואם כן אין ראיה זו ענין לדינו בקטן דלא אתי עלה למפטריה אלא מטעם מחילה או צדקה?
ג. וראיתי לרב המגיד ז"ל בפרק י"ב דאישות מייתי סברת הרשב"א ז"ל [...] ודבריו אלו צריכים לי למוד: תחלה להרשב"א ז"ל דמייתי ראיה למפרנס אשת איש בסתם, דחוזר וגובה, מיתומים שסמכו אצל בעל הבית. והוא תימא: דערביך ערבא צריך, ויתומים גופייהו – מנא ליה דמחייבי לפרוע למפרנס אותם בסתם? והרי הרי"ף ז"ל, גדול הפוסקים, בפה מלא ובלי שום חששא פוסק להדיא דהמפרנס יתום בסתם הניח מעותיו וכו', ויתום זה שהכניסו לחצרו וכו' מבואר הוא דהוי ממש יתומים שסמכו אצל בעל הבית [...] דכיון דכי הדדי נינהו, שאין דינם מבואר בגמרא, הוי כמכריח הדבר בעצמו. ולא הווי ליה אלא לחדש הדין בשניהם ולומר דבין באשת איש בין ביתומים – המפרנסם בסתם לא הפסיד, ויביא ראיה לשניהם מיורד לשדה חברו שדינו מבואר.
ד. ותו תמיהא לי מלתא על הרב המגיד ז"ל [...] ומסיק ד"אפשר דבסתם אניש דעלמא דינו של הרב ז"ל קיים" וכו', דמה נפשך: מודה הרב המגיד ז"ל להרשב"א ז"ל בדין היתומים או לא? אי לא מודה ליה, אלא סובר שדינם כדין האשה, אם כן: כי היכי דדחה ראיית היורד לשדה חברו, למה לא דחה נמי ראיית היתומים יותר באלימתא, בהכחישו עצמות הדין? ואי סבר כוותיה, דחייבים היתומים לשלם, קשה: למה באיניש דעלמא כתב בלשון "אפשר שדין הרב ז"ל קיים" כמסתפק בו, ואין ולאו ורפיא בידיה? והלא קל־וחומר הוא: אי ביתומים סבר דחייבים לשלם כל שכן בשאר איניש דעלמא, ותדע דהרי הרי"ף ז"ל דסבר גבי יתומים שהם פטורים יסבור דבסתם אניש חייב [...] ואם יסבור הרב המגיד ז"ל כהרשב"א דחייבים יתומים לשלם, כאשר נראה ממה שלא דחה ראייתו זאת, כל שכן שהוא מוכרח לומר כן בפשיטות באניש דעלמא, ולמה נסתפק בדבר ואמר "ואפשר"?
השולח תשורה לחבירו או שנתן לו מעות כשמטה ידו, והוא ממאן ליקח, וזה נשבע שאי אפשר שלא תקח והפציר בו עד שלקח וכן כל כיוצא בהן – אף על פי שלא פירש הרי אלו מתנה, ואינו יכול לחזור הוא ולתבוע עד שיפרש שהוא מלוה.ופשט דבריו מורה שלא כרשב"א והר"ן, אלא שהנותן בסתמא ולא פירש הרי אלו מתנה, ויש להסתפק אם בסתמא הווי ודאי מתנה או דהווי ספקא ו"המוציא מחברו – עליו הראיה" ואינו יכול להוציא ממנו כשיטען "במתנה קיבלתי".
וכן לענין תביעת שכר הלמוד והגדול – הם טענות בטלות, כיון שלא כתב שטר עדות עליו שדעתו לתבוע ממנו הוצאתו. כי אנו אומרים: מסתמא דרך גמילות חסדים זנו ופרנסו. וכן כתב הרב הספרדי ז"ל בשם תשובת הרי"ף ז"ל. ויש הוכחה לזה בפרק מי שמת (בבא בתרא קמד ע"ב) בענין שושבינות. וכן כתב הרמב"ם ז"ל סוף פרק ז מהלכות זכיה ומתנה.הרי שסמך על דברי הרי"ף שהביא התרומות והבין בדברי הרמב"ם שבנותן בסתמא הוויא מתנה. ויש לומר דהתשב"ץ אזיל לשיטתו (בחלק א סימן קעד) דכל היכא שנותן בסתם לחברו אינו יכול לדרוש ממנו את השבת מה שנתן, וזו לשון התשב"ץ (שם):
ענין הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אם מעלה לו שכר [...] גרסינן בפרק כיצד הרגל (בבא קמא כ ע"א):מבואר מדברי התשב"ץ שראובן התגורר בדירת שמעון בתקופה שבה דר בה שמעון, אחרי ששמעון אמר לו "דור בחצרי", בחצר שבה היה מתגורר באותה תקופה. גם כשעזב שמעון אמר לו ראובן להמשיך לדור בחצרו. וכתב התשב"ץ שאפילו ללא אמירה מפורשת, לא היה צריך ראובן לשלם בעבור מגוריו דהווי בכלל 'זה נהנה וזה לא חסר'. ומבואר לכאורה דאמירת "דור בחצרי" אינה רק היתר לגור, אלא גם סיבה לפטור מתשלומין דהווי כאומר לו "דור חינם". ואומנם בהמשך דבריו מבואר שבמקרה זה האמירה הייתה מפורשת "דור בחצרי חינם", אכן מדכתב "וכל שכן" משמע שאפילו בלא אמר במפורש "חינם" – עצם ההיתר לדור, שנאמר בסתם, משמע היתר במתנה ולא שכירות. וכן נראה עיקר מדהביא דעת הרי"ף והרמב"ם ללא חולק.
אמר ליה רב חסדא לרמי בר חמא: לא הוית גבן באורחא בתחומא, דאיבעיא לן מילי מעלייתא. מאי מילי מעלייתא? הדר בחצר חבירו שלא מדעתו – צריך להעלות לו שכר או אין צריך [...]
ומסקנא, דהיכא דלא קיימא לאגרא אינו מעלה לו שכר, דזה נהנה וזה לא חסר פטור [...] דקא משתמשי בה בציבי ותבני. והרי"ף ז"ל פסק דטעמא דאינו מעלה לו שכר הוי משום דזה נהנה וזה לא חסר פטור [...] ודברי הרי"ף ז"ל עיקר וכן דעת הרמב"ם ז"ל (פרק ג מהלכות גזילה ואבדה הלכה ט) דזה נהנה וזה לא חסר הוא ופטור. וכן היא הסכמת בעלי התוספות והאחרונים ז"ל.
ואחר שנתברר זה נאמר לענין הנדון שלפנינו, שראובן הדר בחצר שמעון, שלא השכירו לו בפירוש אלא אמר לו "דור בחצרי" סתם, שהוא פטור, שאפילו נכנס הוא מעצמו בחצר זו בלא רשות בעל החצר – פירוש: דר בחצר חבירו שלא מדעתו – היה פטור, דזה נהנה וזה לא חסר הוא, ששמעון לא חסר בשביל דירתו שכירות שהיה נוטל מאחרים שהוא היה דר בה. וזה פירוש "דלא קימא לאגרא", והוא הלשון שכתב הרמב"ם ז"ל "שאינה עשויה לשכר", שנשתבשו בהבנתו גסי ההבנה. וכשפירש שמעון בים לצרכיו אמר לזה "דור בחצרי", דודאי פטור. ויש לנו לומר בזה מה שאמרו בגמרא על זה: "וכי מה חסרו ומה הזיקו?" ואי זה שכירות היה נוטל מחצר זו, שנאמר שחסר אותו בשביל הנאתו של זה?
וזה פשוט הוא למי שראה אור התלמוד. ולא עוד אלא: אפילו פירש בים ולא אמר לו "דור בחצרי" אלא מעצמו דר בו, שזהו פירוש "דר בחצר חבירו שלא מדעתו" היה פטור – כל שכן כשהוא בעצמו אמר לו "דור בחצרי", דודאי פטור אפילו נאמר דזה נהנה וזה חסר הוא דחייב, כדעת הרב בעל העטור ז"ל, לפי שזה מדעתו דר בו.
וכל שכן שזה היה דר בו בחנם בפירוש, שאמר לו "דור בחצרי חנם" ואחר כך לא חדש לו דברים בענין הדירה ההיא, אלא עמד סתם בה, דודאי אפילו למאי דהוה מספקא לן מעיקרא בגמרא: הדר בחצר חבירו שלא מדעתו – אם מעלה לו שכר אם לא, בהא הוה פשיטא לן דאינו מעלה לו, ואפילו דר בה הרבה שנים, עד שיפרש ויאמר לו: "מכאן ולהבא תדור בשכר." וזה לא ניתן ליכתב לרוב פשיטתו זהו עקר הדין בזה. ומי שירצה להשיב יבא וישיב [...]
שאלה: שמעון אוכל עם חמיו ראובן, הוא ואשתו, ב' שנים יותר על קצבת הזמן שהגביל לתת להם המזונות לאחר החתונה. ועתה בא ראובן ותבע מחתנו שיפרע לו המזונות עבורו ועבור אשתו של אותם שנים היתירות. השיב שמעון: "לא תבעת ממני כלום כל אותם הימים, גם לא אמרת מעולם שדעתך ליטול ממני דמים כי כבר נתת לחתנך הראשון מזונות לו ולאשתו ב' או ג' שנים יותר על השנים שקצבת להם ולא תבעת ולא נטלת מהן כלום." וראובן השיב: "לא הפסדתי דיני בזה. מה שנתתי כבר לחתני – מה לך בזה? לא רציתי למחול לך." הדין עם מי?שמעינן מדבריו דהנותן לחברו דברים בסתם ולא פירש שנותנם במתנה – נאמן לומר "בהלוואה נתתי", ולא אמרינן דאיכא אומדנא שנתן במתנה לחתנו או לבתו וגם לא דאיכא אומדנא דהווי ביזיון לו אם יפרנס אותם בהלוואה. ולכן יכול לתבוע את מה שנתן לחתנו, ואף אם לחתן אחר נתן במתנה, ולא אמרינן דכיוון שחתנו קרוב לו נותן לו במתנה. ואף בבתו מן הדין היינו מחייבים ולא היינו אומרים שבמתנה נתן לה, אף שמסברה יש לומר שנוח לו ברווחתה, אלא שלגבי מזונות בתו פטור מדין המשנה שהזן אשת איש אינו יכול לתבוע מבעלה.
תשובה: יראה דלפום ריהטא הסברא והדין נוטה לשמעון, אבל כי דייקינן שפיר נראה טפי דהדין עם ראובן. ואפילו אי ראובן איש עשיר הוא ואין דרכו להאכיל בני אדם בשכר [...] ומצאתי שפסק מהרי"ח בשם רבינו אפרים: "מי שאמר לחבירו 'אכול עמי', ואכל עמו, חייב לשלם לו דמי מזונו" [והביא ראיה] מ"שבור את כדי וקרע כסותי", דחייב אף על פי שמותר לו לשבור, ומייתי ראיה: הכי נמי אף על פי שאומר לו לאכול את שלו חייב לשלם.
ואף על גב דאית לן לאוקמי ההיא [...] אבל בנדון דידן שאין דרכו של ראובן להאכיל בשכר מחמת עושרו, איכא למימר דודאי אומדנא דדעתא היא דודאי בחנם האכילו לחתנו ולבתו, דאי הוי שקיל דמים הוי זילותא – נראה דאין לחלק הכי מדעת הכרס, ולא אומדנא דמוכח היא כלל, דלית ליה שום זילותא אם אינו נותן את שלו בחנם.
וקצת ראיה דאין לחלק מהא דאיתא פרק שני דייני גזירות: "מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו – הניח מעותיו על קרן הצבי." וכתב שם במרדכי מדברי מור"ם דבירושלמי איכא מאן דאמר דקסבר: דוקא אחר, אבל אב שפרנס את בתו – חייב הבעל לשלם. ונהי נמי דודאי היינו טעמא: משום דאחר מה לו לפרנס אשה נכריה כדי לדון עם הבעל בשביל פרעון מעותיו, דלמא אם לא היה מפרנסה היתה מספקת בצמצום במעשה ידיה, אבל האב – ראוי היה לפרנס על סמך הבעל כי לא היה יכול לראות בעוני ובדוחק בתו שתצמצם במעשה ידיה – מכל מקום אית לן למימר נמי איפכא, דרבותא נקט "אחר" ולא מבעיא אב, דמסתמא למחילה יהיב לה, ומיירי בעשירים, משום דהווי ליה זילותא שיטול דמים מפרנסת בתו, אלא ל"אחר" נמי – הניח מעותיו על קרן הצבי. ומנלן לדקדק דדוקא "אחר" אבל לא האב, דלמא נקט "אחר" לרבותא? אלא על כרחך לא אמרינן כלל דמשום זילותא כהאי גוונא מוחל על חסרון כיס שלו.
אמנם מסיק התם מור"ם דלא שנא אחר ולא שנא אב, לעולם הניח מעותיו על קרן הצבי. וגם כתב שם במרדכי בשם רבינו ברוך דלאו דווקא שהלך בעלה למדינת הים, אלא אפילו אם הבעל כאן "הניח מעותיו" כו'.
ולפי זה, בנדון דידן: אף אם נתחייב החתן לפרוע דמי מזונות שלו, לא יתחייב לפרוע דמי מזונות אשתו [...]
אמנם נראה: אם ראובן איניש אמוד הוא בנכסים, ורגילות הוא בעשירים שבאותה מדינה שנותנים לחתנם ולבתם שנה או שנתיים מותר על הקצבה שמקבלין עליהם, והדברים נראה שאם לא היה לו כעס ומריבה עם חתנו לא היה תובע ממנו כלום, ואם כן אומדנא דמוכח היא שמחל לו כל המזונות עד שנולדה מריבה ביניהם – כהאי גוונא ודאי פטור שמעון החתן לשלם, דכיון דמחל פעם אחת שוב אינו יכול לחזור ולתבוע. אבל אי לאו בדרך זה – חייב שמעון לפרוע לחמיו תשלום מזונות שנתן לו לפי ברכת הבית, ולא מהני ליה למימר דהואיל ונתן כבר מזונות לחתנו הראשון בחנם יותר ממה שקבל עליו מסתמא גם לו בחנם נתן, דמשנה שלימה פרק מציאת האשה (כתובות סו ע"א): "הפוסק מעות לחתנו, ומת חתנו – אמרו חכמים: יכול הוא שיאמר 'לאחיך הייתי רוצה ליתן, לך אי אפשי ליתן'." ותני עלה בגמרא: "אפילו הראשון עם הארץ והשני תלמיד חכם." והוא הדין נמי בנדון דידן למפרע.
שאלה: ראובן הוציא הוצאות על היתומים לצורך פרנסתם ומזונתם שלא על פי בית דין – מי אמרינן כהאי גוונא "הניח מעותיו על קרן הצבי" או לאו?ומבואר מדבריו שכל מי שמפרנס יתומים קטנים – מה שנתן נתן בהלוואה ולא במתנה, ואין להוכיח מזן אשת איש (ולא כדברי הרי"ף שדימה את הדברים), ועיין שם במה שפירש את שיטות הראשונים בדין זה. עוד מבואר בדבריו שאין על הנותן חובה להודיע שנותן בהלוואה, דבסתמא נותן בהלוואה, אך במה דברים אמורים? כשלא יימצא מי שייתן להם חינם, והיינו ביש להם ממון, שמסתמא לא ייתנו להם בחינם. ועוד הוסיף שכל שסמכו עליו הוי כאפוטרופוס שאינו נותן במתנה אלא בהלוואה.
תשובה: יראה דאין לדמות נדון דידן להא דתנן בפרק בתרא דכתובות "מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו", דקיימא לן התם ד"הניח מעותיו על קרן הצבי", כמו שאפרש.
ולא מבעיא לרבנו חננאל ורבנו תם, התם באשיר"י (רא"ש כתובות פרק יג סימן ח [וכן בתוספות כתובות קח, א ד"ה הא]), דסברי: דוקא במזונות אשתו משום דאפשר מצמצמת היתה במעשה ידיה להתפרנס, ודמי ל"מבריח ארי מנכסי חבירו" דאין חייב חבירו לו כלום, משום דאין מצילו רק מן הצער ולא מן ההפסד, אבל אם פרע חובו עבורו חייב לשלם לו מה שפרע עבורו – ואם כן, נדון דידן דברי הפסד, שהרי אי אפשר ליתומים בלתי מזונות ופרנסה, והם אינם בני מלאכה כלל להתפרנס במעשה ידיהם ולכך חייבים ודאי לשלם - אלא אפילו לפירוש ריב"א ומהר"ם [...] דאפילו פורע חובו נמי הניח מעותיו על קרן הצבי [...]
ונראה לבאר טעם זה, דכיון דמן הדין הוא חייב לפרוע לו – מה לו לזה להוציא מעותיו במקומו הואיל ולא בקש ממנו? ולא דמי למבריח ארי היכא דברי ההפסד, דנוכל לומר: דעתו של זה היה להציל ממון חבירו, שלא יהא נפסד ומקולקל ועל מנת לחזור ולטול מחבירו מה שההנהו. ולפי טעם זה נדון דידן נמי נוכל לומר דלא היה יכול לראות בעוני וחוסר כל היתומים, והוציא עליהם על מנת לחזור וליטול מהן.
ולפי טעם ב' שחלק ר"י [בתוספות בבבא קמא נח, א ד"ה א"נ ובבבא מציעא לא, ב ד"ה אם], דלהכי פורע חובו "מבריח ארי" אפילו בבעל חוב דוחק, משום דמצי למימר "הייתי מוצא הרבה אוהבים שהיו מרחמים עלי והיו פורעים עבורי על מנת שלא להשתלם" [...] ולפי טעם זה נמי נדון דידן לא אמרינן שהיו מוצאין הרבה אוהבים שהיו מפרנסים אותם בחנם, דכיון דיש לעצמם די, למה יפרנסם אחר מנכסיו? הא איתא פרק מציאת האשה (כתובות סז ע"ב) דלרבנן דרבי יהודה "יש לו ואין רוצה להתפרנס – אין נזקקין לו", ואפילו לרבי יהודה דסבר: נזקקין – היינו על מנת לפרוע ממנו לאחר מיתה, ומחיים לא דדילמא תו לא שקיל כדמפרש התם. והכא לא שייך ההיא טעמא, לכך נפרעין מהן מחיים.
ואם תאמר משום הכי הניח מעותיו על קרן צבי בנדון דידן, משום דהיה לו להודיע לבית דין שהן אבי יתומים – נראה דמשום הכי אין להפסידו אפילו אי היה בית דין סמוכין לו. וראיה מהא דתנן "מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו" כו', וכתב שם במרדכי בשם רבנו ברוך דלאו דוקא למדינת הים, אלא דבר ההוה נקט. והשתא אמאי לא נימא דלרבותא נקט, ולא מבעיא אי הוה הבעל כאן דאבד מעותיו, דהיה לו להודיע לבעל שרוצה לפרנסה, אלא אפילו הלך למדינת הים נמי אבד מעותיו? אלא על כרחך אין לחלק בשביל שהיה לו להודיע [...]
ובנדון דידן, שהוציא עליהם לצרכם, נוכל לומר דאפילו אם יש להן אפטרופס חייבים לשלם אם יוכל לברר שלצורך הוציא, כיון דברירנא לעיל דלא הוי כמבריח ארי משום דהציל אותו מן ההפסד, שהרי היו חסרים לחם ושמלה. ומה בכך אם יש להן אפטרופס? לאפטרופס גופא – אם היה אחד מצילו מן ההפסד בלא ידיעתו היה חייב לשלם.
ואם היו אלו היתומים סמוכים לאותו שהוציא יציאות עליהם, ואין להם איפטרופא, נראה דמילתא דפשיטא היא דלא הגיח מעותיו על קרן הצבי, דמשנה שלימה בפרק הנזקין (גיטין נב ע"א) דיתומים שסמכו אצל בעל הבית – יש לו כל דין אפטרופס עליהם.
[...] וכתב רבינו ירוחם (שם) דלאו דוקא נטל מקופה של צדקה אלא אפילו מאדם בעלמא, שפרנסו דרך חסד ונתן לו די ספוקו, כיון שלא היו לו נכסים באותה שעה. אמנם אם היו לו נכסים או קרקעות אפילו ביד אחר – חייב לשלם אם חבירו תובעו, זולתי ביתום עני, כמו שכתב בספר התרומות (שער סה חלק ב סימן ב) משם תשובות הרי"ף (חלק א סימן קטז) שהזן יתום ויתומה בתוך ביתו – אין לו עליהם שום תביעה, ואפילו יש להם, אם לא כתב שבתורת הלואה זן אותם אבל בסתם לא.ומבואר מדבריו שביתום – כל היכא שמפרנסו בסתם תלינן שנתן במתנה, מפני שהיה עליו להתנות במפורש שנותן בהלוואה. ומשמע שב"כתב" בעלמא סגי, ולא בעינן שיתנה בפני המקבל או בפני אחרים. ומכיוון דהוויא מצוה בכל עניין שלא התנה הוויא מתנה ואפילו יש ליתום נכסים שהיה ביכולתו להתפרנס מהם (ואולי מפני שאם לא היה הוא נותן אחרים היו נותנים). אומנם באחר הדבר תלוי אם יש לו נכסים להתפרנס או אין לו, שבאין לו אמרינן דלמתנה נתן, וביש לו אמרינן שנתן בהלוואה. והבית יוסף לא הזכיר שדברי הרי"ף אינם מוסכמים ויש מהראשונים דפליגי עליו.
כתב בעל התרומות בשער ס"ה (חלק ב סימן ב) שנשאל הרי"ף (סימן קטז) במי שפרנס יתום בתוך ביתו וכשהגדיל היתום תבע מה שהוציא עליו כי אמר שבתורת הלואה הוציא, והיתום טוען "לא כי, אלא בתורת מתנה". והשיב שאין לו על היתום כלום, לפי שלא אמר "אוציא עליך משלי בתורת הלואה", וכיון שלא אמר לו כן לא נתן לו אלא לגמילות חסדים, כמו שאמרו במי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את אשתו ש"הניח מעותיו על קרן צבי". עכ"ל.והנה הבית יוסף העיר והאיר לדברי תרומת הדשן והר"ן וכתב "ועיין", אך לא כתב מפורש דאינהו פליגי על הרי"ף. ובהמשך צמצם את דברי הרי"ף, דלאו בכל דוכתא אמרינן כדבריו, דהיכא שיש בידו מנכסי היתום, יהיה נאמן בטענתו "בהלוואה נתתי", מפני שלא היה צריך לומר זאת מראש בפירוש היכא שמוחזק בנכסיו, שיש לומר שסמך על יכולתו לגבות מהם. והוסיף עוד שחובת האמירה מראש היא רק בקטן המבין, שיכול לומר כן בפניו, שבזה אמרינן דמדלא הבהיר לקטן שנותן לו בהלוואה תלינן שבמתנה נתן לו; אך בקטן שאינו מבין, שלהבהרת מהות הנתינה בפניו אין משמעות, אין חיסרון במה שלא אמר כן ויכול לטעון "בהלוואה נתתי". ולכאורה צריך עיון מדוע לא בעינן שיתנה בפני אחרים או שיכתוב (ועיין בתשובת המבי"ט שנביא להלן), אך על כל פנים שמעינן שלדעתו החיסרון הוא דווקא ביכול להתנות ולומר שאין נתינתו מתנה אלא הלוואה. (ויש לומר דלהכי כתב לעיין בדברי הר"ן ותרומת הדשן, שיש ליישב דבדבריהם מיירי בהך אוקימתא ולא פליגי על הרי"ף.) ועוד משמע מדבריו דדברים אלו אמורים ביש לו ליתום נכסים, שאין מצווה לפרנסו וגם אחרים לא יפרנסוהו. אך באין לו נכסים, דמצווה לפרנסו ואם לא יפרנסהו הוא אחרים יפרנסוהו, אין הוא יכול לטעון "בהלוואה נתתי", דיכול היתום לומר "לא בעינא הלוואתך, דל טובתך מהכא, ואחרים יפרנסוני". ונראה שאף הבהרה מפורשת מראש, שמה שהוא נותן – בהלוואה הוא נותן, לא תועיל בכהאי גוונא, דיכול לומר לו "אתה מזיקני, שאם לא אתה אחרים יפרנסוני" (אלא שסברה זו היא לכאורה רק לעניין אמירה כזו בכתב או בפני אחרים, כנ"ל, מה שאין כן באמירה שבפני היתום עצמו – כמו שמצריך הבית יוסף הכא כנ"ל, והיינו כשהוא גדול שאפשר להתנות עימו, אף אם עדיין נזקק הוא לצדקה ואינו יכול לפרנס את עצמו – שאם אמר שבתורת הלוואה הוא נותן ואף על פי כן קיבל ממנו היתום, הרי סבר וקיבל, שאם לא רצה לקבל וסמך על שיפרנסוהו אחרים היה לו למאן ולומר "דל טיבותיך ושדי אחיזרי, לא אנת בעינא ולא הלוואתך בעינא").
וכתב רבינו ירוחם תשובה זו בחלק אדם נתיב י"ט (חלק א, קסו ע"ג). ועיין בתרומת הדשן סימן שי"ז ובהר"ן פרק שני דייני גזירות (כתובות סג, א ד"ה מתני').
ומשמע שאין דברי הרי"ף אמורים אלא בשלא היה בידו משל היתום כנגד מה שתובעו, אבל אם היה בידו משל היתום – פשיטא שינכה ממנו מה שהוציא עליו, דלא אמרינן בכי הא דלגמילות חסדים פרנסו. ונראה שאם היתום היה קטן – אפילו אין לו בידו משלו כלום חייב לשלם לו, דלא שייך למימר "היה לו לומר 'אוציא עליך משלי בתורת הלואה'" כיון דקטן היה. ומיהו הני מילי בשהיו לו נכסים באותה שעה, אבל אם לא היו לו – אין לו עליו כלום, דאם לא היה הוא מפרנסו היו אחרים מפרנסים אותו, דחייבים ישראל לפרנס ענייהם.
מי שפירנס יתום, והיה מכוין למצוה, וכשהגדיל תבע ממנו מה שפרנסו – פטור. הגה: אפילו היה לו ליתום באותה שעה, אם לא שפירש שדרך הלואה פרנסו. ודוקא יתום, אבל אחר – אפילו בסתם נמי אמרינן שדרך הלואה עשה מאחר שיש לו נכסים (תולדות אדם וחוה). ועיין בחושן המשפט סימן ר"ץ סעיף כ"ה.ובחושן משפט (סימן רצ סעיף כה) נפסק:
יתומים שסמכו אצל בעל הבית וזן אותם משלו – לא הניח מעותיו על קרן הצבי. ([רמ"א:] ועיין ביורה דעה סימן רנג סעיף ה. הוא הדין אחד שאמר שהלוה ליתומים (תרומת הדשן סימן שמח). אבל אם פרנסן בתורת גמילות חסדים, פטורים (ספר התרומות שער סה ורבנו ירוחם נתיב יט חלק א)).ומדמזכו השולחן ערוך והרמ"א (שנראה שמוסיף ומפרש ואינו חולק) שטרא לבי תרי, לרי"ף המובא בספר התרומות ולתרומת הדשן, משמע דלאו כל אנפי שווים וצריכים לבחון הדברים בכל מקרה לגופו. ומשמע לכאורה שנקטו כמו שפירש הבית יוסף בחושן משפט, שפסק להלכה כדברי הרי"ף אבל הגבילם למקרים ותנאים הנלמדים מדברי תרומת הדשן וכו'. וכלל הדברים הוא שביורה דעה מדובר במי שאכן כיוון למצווה אלא שאחר כך חזר בו ותבע, והיינו האופן המבואר באמת בתשובת הרי"ף, וכמו שביארנו לעיל שטענת המפרנס היא שהתכוון להלוואה עומדת (שגם היא מצווה) ואף שאם היה נאמן בדבריו היה רשאי לתובעה – אנו מחזיקים אותו לנותן לכתחילה בתורת צדקה ולכן אינו יכול לתבוע. והם הם הדברים שביאר הרמ"א בחושן משפט "אם פרנסן בתורת גמילות חסדים". והאמור בחושן משפט שלא הניח מעות על קרן הצבי היינו בסמכו על בעל הבית, דסתמא הווי כהלוואה, והוא הדין ב"אחר שאמר", כלומר אמר בפירוש מראש, "שהלווה", והיינו כמו שכתב הרמ"א גם ביורה דעה "שפירש שדרך הלוואה". אלא שהרמ"א אכן פירש בשני המקומות את שני האופנים והמחבר קיצר ולא נקט בכל מקום אלא את הדין השייך לאותו מקום: ביורה דעה בהלכות צדקה את דינו של המפרנס ומכוון למצווה, ובחושן משפט את דינו של אפוטרופוס.
האומר לחבירו "אכול עמי", צריך לשלם לו, ולא אמרינן מתנה קא יהיב ליה. ולכן מי שמאכיל לחתנו עם בתו יותר מזמן שקצב לו מזונות, צריך החתן לשלם לו מזונותיו כשיתבע ממנו, אבל לא מזונות אשתו. ודוקא דליכא הוכחה דנתן לו לשם מתנה, אבל היכא דמוכח דנתן לו לשם מתנה, רק אחר כך נפלה קטטה ביניהם ולכן תובע ממנו, פטורוכן פסק גם באבן העזר (סימן ע סעיף ח) וכתב על דברי השולחן ערוך "עמד אחד מדעת עצמו וזנה משלו, אין הבעל חייב לשלם לו והרי זה איבד מעותיו":
הגה: ואין חילוק בין אביה, לאחר, שפרנסה [...] ואם אביה עמד ופרנס בתו עם חתנו – אפילו הכי אין צריך לשלם לו רק מזונות שלו, ולא של בתו.ועיין בחלקת מחוקק שם שהביא את כל דברי תרומת הדשן ופלפל בהם. ומפרשי השולחן ערוך ביארו עוד דדברי תרומת הדשן מתאימים לדברי הרשב"א והר"ן בנדרים והר"ן בכתובות והמגיד משנה שכתב כדבריהם.
כתב בית יוסף על שם הרשב"ץ בתשובה דבאומר לחברו "דור בחצרי" סתם – "דור בחצרי בחנם" קאמר, מדלא פירש "דור בחצרי בשכר". ונראה דלא מבעיא בגברא דלא עביד למיגר, אפילו בחצר דקיימא לאגרא, אלא אפילו גברא דעביד למיגר וחצר דקיימא לאגרא – נמי פטור. והיינו טעמא, דהא מה שצריך להעלות לו שכר בעלמא אינו אלא משום דאומר לו "אם לא היית דר בו היו באים אחרים לשכרו, ועכשיו שראו אותך דר בו לא באו לשכרו" כדכתבו התוספות (כ, א ד"ה זה נהנה). וטענה זו אין לה מקום אלא אם כן כשנכנס בה שלא מדעת בעל החצר, דהשתא חסריה הדר בו, שהרי לא היה יכול להשכירו לאחר מחמתיה, וחסריה ואכל חסרונו. אבל אם אמר לו "דור בחצרי" איהו הוא דחסריה אנפשיה.וכדברי הב"ח משמע גם בש"ך (שם ס"ק יג) שכתב בזו הלשון:
מיהו מהרא"י בתרומת הדשן סימן שי"ז כתב דהיכא דזה נהנה וזה חסר – אפילו מדעת נמי אינו מוחל על חסרונו, ושכן פסק מהרי"ח על שם רבינו אפרים על מי שאמר לחברו "אכול עמי", ואכל עמו, חייב לשלם לו דמי מזונו וכו'. וכן כתב בית יוסף ביורה דעה סימן קס"ו על שם תלמידי הרשב"א דבחצר דקיימא לאגרא והלוהו ודר בחצרו, דאף על גב דאבק ריבית הוא ואינה יוצאה בדיינים מטעם ריבית, מכל מקום חייב להעלות לו שכר, דחסריה ממונא. ואפילו ידע בעל החצר שדר בה ושתק – לא משמע שיהא דעתו שידור בה בחנם. וכן אם אמר לו כשהלוהו "דור בחצרי" – צריך להעלות לו שכר וכו' ועוד האריך. עיין שם.
ונראה לי דבפלוגתא דרבואתא: המוציא מחברו – עליו הראיה. ואם הדר בו מוחזק מצי למימר "קים לי כרשב"ץ ד'דור בחצרי חנם' קאמר" ופטור מלתת שכירות; ואם בעל הבית מוחזק מצי למימר "קים לי כמהרי"ח ומהרא"י". וכך העלתי בתשובה (סימן לט) על הלכה למעשה, ולשם הארכתי בסייעתא דשמיא ודלא כהרב בהגהת שלחן ערוך שפסק כהרשב"ץ בסתם.
והב"ח פסק דהמוציא מחבירו עליו הראיה, דבתרומת הדשן (סימן שיז) בשם מהרי"ח חולק על זה – הביאו מור"ם סוף סימן רמ"ו, עיין שם בסמ"ע. והיינו דוקא בחצר דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר, מה שאין כן בגברא דלא עביד למיגר – גם הב"ח מודה דפטור מאחר דזה (אינו) חסרו מדעתו. כן נראה לי, ודוק בתרומת הדשן ובב"ח.ועיין קצות החושן (שם ס"ק ט) שכתב: "והאחרונים לא הכריעו בזה והניחו הדבר בספק וכמו שכתבו הב"ח (סעיף ז) וש"ך (ס"ק יג)."
יעקב היו לו ב' בנים ובת: ראובן ושמעון ודינה. וכולם היו דרים בחזקת בתים של יעקב [...] שמעון [...] נפטר [...] ואשתו של שמעון [...] כשנשאת בא ראובן ולקח את בן שמעון אחיו והביאו לביתו, שהיה נער קטן, ופרנסו וכלכלו עד שגדל. ובתוך זה הזמן נפטר גם יעקב הנזכר [...] וכשגדל בנו של שמעון תבע מדודו ראובן חצי חזקת כל הבתים מכח אביו שמעון. והשיב לו ראובן שהוא פזר עליו ממון הרבה עד שגדלו לכלכלו ולהלבישו [...] והשיב לו בנו של שמעון שאם הוא פזר ממון עמו לכלכלו והלבישו [...] שעשה כדרך האנשים החשובים שעושים חסד עם המתים ועם החיים כל שכן שאביו יעקב הניח בידו קודם לכתו למדינת הים כמה מעות ומטלטלין [...] ועל זה יורנו רבינו מורה צדק, ושכרו כפול מן השמים.והשיב:
פלוגתא דרבוותא היא במפרנס אשת חברו בסתם אם אבד מעותיו או לא, כמו שהביא מגיד משנה בהלכות אישות פרק י"ב. ונראה דהוא הדין לפרנס חבירו סתם, וכמו שנראה מסוף לשון מגיד משנה שכתב "ואפשר שדינו של הרב ז"ל קיים במי שזן ומפרנס בסתם איניש דעלמא, שחוזר ומשתלם" וכו' [...] ואפילו למאן דסבר דלא אבד מעותיו – יראה לי דהיינו כשהוא ידוע שהיה לו נכסים כשפרנסו, דאדעתא שישלם לו פרנסתו [צ"ל: פרנסו]. אבל אם לא היו לו נכסים, הדבר ידוע כי דרך גמילות חסד וצדקה פרנסו, ואינו יכול לתובעו אחר כך כשיהיו לו מעות. ואם כן, מה שפרנס ראובן את בן שמעון אחיו כשהיה חי יעקב אביהם, שאז לא היו לו לבן שמעון שום נכסים, אינו חייב לפרנס [נראה דצ"ל: לפרוע] לו, דאומדן דעתא הוא ודרך חסד וצדקה פרנסו.העולה מדבריו בתשובה זו:
וגם על מה שפרנס אותו אחר שמת יעקב, שאז נשאר חצי חזקת הבתים לבן שמעון, שכבר מת שמעון קודם יעקב אביו כמו שנראה מן השאלה, פטור בן שמעון מלפרוע לדודו ראובן מה שפרנסו כמו שהביא באדם וחוה נתיב י"ט חלק א' תשובת הרי"ף ז"ל, שהביא בספר התרומות, שהזן יתום ויתומה בתוך ביתו אין לו עליהם שום תביעה, ואפילו יש להם – אם כתב שטר שבתורת הלואה זן אותם חייבים אבל בסתם לא. ובבית יוסף סימן קכ"ח הביא תשובה זו יותר באורך. ואפילו למה שכתב הוא, דאם היה בידו משל היתום דפשוט שינכה ממנו מה שהוציא עליו, דלא אמרינן בכי הא דלגמילות חסד פרנסו [...] וגם הרשב"א ז"ל שכתב בתשובה על יתומים שסמכו על בעל הבית וזן אותם משלהם, שכתב שאם הוציא משלו לא הניח מעותיו על קרן הצבי, היינו כשיש בידו משלהם.
ואפילו למה שכתב בתרומת הדשן סימן שי"ג דמפרנס את חתנו ואת בתו בסתם יותר מן הזמן שקצב להם שחייבים כפי מה שכתב שם, יתום שאני [...] דכשמפרנס את חבירו דרך חסד – כיון שלא היו לו נכסים באותה שעה אינו חייב לשלם כשהעשיר. אמנם אם היו לו נכסים, אפילו היו ביד אחר חייב לשלם, זולתי ביתום עני כתשובת הרי"ף ז"ל כמו שכתוב למעלה, כיון שלא אמר לו כי בתורת הלואה היה נותן.
ומה שכתוב שם בבית יוסף שאם היתום היה קטן – אפילו אין לו בידו כלום, אם יש לו ביד אחר חייב לשלם: אם "קטן" רצונו לומר פחות מט', ו"גדול" – גדול מט' או י', שהוא חריף, והחמיר ביתום הקטן יותר מן הגדול משום דלא שייך למימר "הוה ליה לומר 'אוציא עליך משלי בתורת הלואה'" כיון דקטן היה – ואינו נראה, דכל שכן הוא: אם ביתום הגדול מט' שנים ומעלה אם פרנסו בסתם פטור – כל שכן ביתום הקטן יותר, דאי משום דלא שייך למימר "הוה ליה לומר 'אוציא עליך משלי'" וכו' – היה יכול לומר כן לבית דין או לעדים, כי לא היה זן בסתם אלא על מנת שיפרעו לו כיון שהיה לו משלו ביד אחרים.
ואפילו ליתום עצמו – אם היה בן ו' ולמעלה, היה יכול לומר לו כי אינו זה תנאי אלא גילוי מלתא בעלמא, שאינו זן דרך מתנה אלא דרך הלואה כי גם זה חסד. ואם הוא טוען שאמר כן ליתום, והיה מודה היתום שאמר לו, הרי נודע שלא זן בסתם ויתחייב.
וכן נראה מלשון התשובה של הרי"ף ז"ל – "והיתום טוען 'לא כי, אלא בתורת מתנה'", דמשמע שאם היה מודה שאמר לו בקטנותו "דרך הלואה" היה חייב אפילו יתום קטן, דלא הוי אלא גילוי מילתא.
ואם ביתום זה פחות מט' לא מהני מה שיאמר לו כי דרך הלואה זן אותו, כמו שכתב הוא דלא שייך למימר "הוה ליה לומר 'אוציא עליך'" וכו' – גם בהיותו יותר מט' לא שייך, דסוף סוף קטן הוא מבן שש ולמעלה עד י' – הכל לפי חורפא וכדאמר בגמרא "כבר שית כבר שבע כבר תמני כבר תשע כבר עשר", וכמו שכתב הרמ"ה ז"ל והביא בחושן משפט סימן רל"ד, דעד י' צריך בדיקה אם הוא חריף ומי' ולמעלה בחזקת חריף.
ואם רצה לומר "קטן" פחות משש, עדיין 'כל שכן' במקומו עומד, דפשיטא דיש קולא במי שמפרנס בסתם ליתום קטן מו' למפרנס ליותר משש, ואם ביותר פטור מלשלם אפילו יש לו ברשות אחרים נכסים – הוא הדין או כל שכן בפחות, דהוה ליה לגלות דעתו לפני בית דין או לפני עדים כי דרך הלואה היה מפרנסו דגילוי מלתא בעלמא סגי לשלא יהיה מתנה.
ואי אפשר לומר ד"קטן" שכתב בבית יוסף הוא קטן ממש, דאינו בן י"ג, דאם כן אמאי כתב דלא שייך לומר "הוה ליה לומר 'אוציא עליך משלי'" וכו', שהרי מבן י' ולמעלה בחזקת חריף הוא, וממכרו ממכר וכו', וכל שכן דשייך לומר לו וכו'. ועוד, דהא בההיא תשובה כתוב:
ו נשאל הרי"ף במי שפרנס יתום בתוך ביתו וכשהגדיל היתום תבע מה שהוציא עליו כי אמר שבתורת הלואה הוציא, והיתום טוען "לא כי, אלא בתורת מתנה".
אם כן: כי הגדיל תבע ממנו מה שהוציא עליו בהיותו קטן. וכתב הרי"ף דכיון שלא אמר לו "אוציא עליך משלי בתורת הלואה" – "לא נתן לו אלא לגמילות חסדים, כמו שאמרו" וכו', הרי שעל היותו קטן כתב הרי"ף: כיון שלא אמר כן לו, לא נתן אלא לגמילות חסדים. לא תלה הדבר במה שלא היה לו נכסים ביד אחר אלא על שלא התנה, ופשיטא נמי שהיו לו נכסים באותה שעה, שאם לא היה לו – ממה יפרע לו? ואפילו הכי כתב שאין לו על היתום כלום, הפך מה שכתב הוא "שאם היה היתום" וכו' "חייב לשלם לו".
ומי שיתעקש לומר כי מה שכתב "שהיה לו נכסים באותה שעה" רצונו לומר בשעה שתבע ממנו, שנפלו לו בירושה או מציאה – אפילו הכי אינו יכול לתבוע ממנו, דכיון שבשעה שהיה מפרנס אותו לא היה לו דבר, פשיטא דבתורת צדקה היה מפרנסו, וכמו שכתב הוא עצמו "אם לא היה לו – אין לו עליו כלום, דאם לא היה מפרנסו הוא היו אחרים מפרנסים אותו, דחייבים ישראל לפרנס ענייהם", עד כאן, וזה היתום – עני היה באותה שעה. ואם כן, לא נשאר שום מקום ליישב בו מה שכתב.
נחזור לענין המפרנס את חברו בסתם, דנראה שאפילו שרוב הפוסקים סוברים דחוזר ומשתלם ממנו – אפילו הכי ביתום כהאי גוונא דנדון דידן אינו חוזר ומשתלם, כתשובת הרי"ף ז"ל.
ומה שכתבו כי אפילו ביתומים שסמכו אצל בעל הבית, וזן אותם, הוי כאפוטרופוס ולא הניח מעותיו על קרן הצבי – היינו כשסמכו אליו הן מעצמם, שנתחברו אליו, ונשתדל בשלהן, כמו שכתוב בחושן משפט סימן ר"ץ שיש לו דין אפוטרופוס גמור לקנות ולמכור ולכל דבר, ואפילו סמכו אצל אשה. וכיון שהוא כמו אפוטרופוס לכל הדברים, גם מה שהוא זן אותם על הסתם הוא משלהם. אבל איש א' שזן ופרנס את היתומים בסתם, ולא היה לו משלהם שום דבר אלא שהוא אספם אצלו, כנדון דידן – אינו משתלם מהם אם יש להם שום נכסים ביד אחרים, כיון שעל הסתם פרנסם ולא היה מוטל עליהם לפרנסם לא היה אפוטרופוס שלהם, ולא סמכו הם עליו שישתדל בשלהם כיתומים שסומכים אצל בעל הבית.
ומה שכתוב בתרומת הדשן סימן שמ"ח על מי שהוציא הוצאות על היתומים לצורך פרנסתם שלא על פי בית דין, דלא הניח מעותיו על קרן הצבי – נראה דהיינו שהוציא עליהם דרך הלואה, וכמו שכתב אחר כך שם: שאני הכא שהלוה לצרכם ולחיי נפשם [...]
תנן פרק שני דייני "מי שהלך למדינת הים, ועמד אחר ופרנס את אשתו – חנן אומר איבד מעותיו" וכו' ו"אמר רבי יוחנן בן זכאי: יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי" ואפסיקא הלכתא כחנן [...] והנה בסברא דחנן איכא פלוגתא דרבוותא:העולה מדבריו הוא כדלהלן:
איכא מאן דאמר, והיא סברת הרשב"א ז"ל, שלא אמרו שהמפרנס את אשת חברו הניח מעותיו בקרן הצבי אלא במפרש ואומר לה שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה [...] אבל במפרנס סתם – חוזר וגובה, שכל המפרנס סתם אינו בתורת מתנה אלא בתורת הלואה [...]
עוד יש סברא שניה, והיא דעת רבנו חננאל ורבנו תם, דבמזונות האשה – אפילו מן הסתם איבד מעותיו [...] ומפרשי מאי דמוקי בגמרא מתניתין דפורע לו חובו דמודר הנאה כחנן, דמיירי במזונות אשתו דוקא.
עוד יש סברא ג', והיא דעת הריא"ף ורש"י וריב"א ומהר"ם והרמב"ם ז"ל והנמשכים אחריהם [...] בפורע חוב של כל אדם – הניח מעותיו בקרן הצבי.
ואם כן, נפקא מינה דהמפרנס את חברו שאין מזונותיו מוטלים על זולתו כאשה, דלדעת הרשב"א ודאי חייב לשלם, שהרי כתב שכל המפרנס סתם אינו בתורת מתנה אלא בתורת הלואה [...] איברא דלדעת רש"י והריא"ף והרמב"ם וריב"א ומהר"ם [...] במפרנס את חברו הוי מהנהו ממש [...] והנה בעל תרומת הדשן סימן שי"ז [...] יראה מדבריו שלדברי הכל המפרנס את חברו הוי בתורת הלואה אפילו מן הסתם.
אמנם אכתי איכא לפלוגי ולמימר דילמא הא דנדון דידן שאני מתלת טעמי:
חדא, דהא יתום זה הוה בן אחיו, ואומדן דעתא הוא דבחנם הוה מפרנסו, דזילותא היא – ומה גם אם איש עשיר הוא – לקחת מידו מאומה.
שנית, שהרי לא הלך הנער מעצמו לביתו אלא הוא לקחו אליו, כנראה מלשון השאלה, ולא מסתבר שקראו אלא לגמול חסד עמו.
ג', שהרי קטן הוה, ואיכא למימר שאפילו אם המפרנס את חברו חוזר וגובה – קטן שאני, משום מצוה לאספו הביתה כי יתום הוא, ובתורת חסד יאספהו אליו המקרב אותו.
ונראה דטעמא דקורבא לא איריא, דהא בתרומת הדשן בסימן הנזכר – במפרנס את בתו וחתנו – דחה טעם זה בשתי ידים והביא ראיה לדבר דלא אמרינן כלל דמשום זילותא כי האי, שיטול דמים מפרנסת בתו וכיוצא, מוחל אדם על חסרון כיס שלו.
גם הטעם השני לאו מילתא הוא, דהא גרסינן בירושלמי פרק איזהו נשך [...] שהבעל הבית השרה אותו מעצמו בביתו וניכה לו השכירות; ועוד, ממה שהביא בתרומת הדשן בסימן הנזכר שפסק מהרי"ח בשם רבנו אפרים "מי שאמר לחברו 'אכול עמי', ואכל עמו – חייב לשלם לו דמי מזונות". עד כאן. הרי שאפילו בקורא אותו מעצמו אמרינן שלא בתורת מתנה איכוון [...]
הן אמת שמהטעם הג' והוא טעם הכתוב קצת בשאלה נראה דהדין עם בן שמעון מכח תשובת הריא"ף ז"ל [...] שאין לו על היתום כלום, לפי שלא אמר "אוציא עליך משלי בתורת הלואה", וכיון שלא אמר לו כן לא נתן לו אלא לגמילות חסדים [...] הנה יראה בפירוש עמדו למחזיק ולמעוז הטעם הג', ולפי זה יזכה בן שמעון ויפטר מכל מה שזן ופרנס אותו ראובן אחי אביו.
ואף על גב דהרשב"א כתב תשובת שאלה, וזו לשונו: "יתומים שסמכו אצל בעל הבית, וזן אותם משלהם – אם הוציא משלו, לא הניח מעותיו על קרן הצבי. וזה מבואר" עד כאן לשונו – אפשר שהולך לשיטתו, שאפילו באשת חברו סתם מחייב. אך לעומת זה מצאנו ראינו תשובת שאלה בתרומת הדשן סימן שמ"ח, וזו לשונו:
ראובן הוציא הוצאות על היתומים לצורך פרנסתם ומזונות שלא על פי בית דין - מי אמרינן כהאי גוונא "הניח מעותיו על קרן הצבי" או לאו?
תשובה: יראה דאין לדמות נדון דידן להא דתנן פרק בתרא דכתובות "מי שהלך למדינת הים, ועמד אחר ופרנס את אשתו", דקיימא לן התם ד"הניח מעותיו על קרן הצבי", כמו שאפרש [...]
והנה אם הדברים כפשוטן, הלא יראה שתרומת הדשן במקום הרי"ף אינו משנה. ומה גם שלא ראה ולא ידע התשובה, דודאי דלא הוה שתיק מלהזכירה, ואיכא למימר דהוה הדר ביה מקמי סברת הרי"ף אילו ידעה.
איברא דאיכא לפלוגי ולמימר דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, דהרי"ף מיירי ביתום עני שאין לו משלו כלום, שאם לא היה מפרנסם [צ"ל: מפרנסו] זה – היו אחרים מפרנסים אותו, דכל ישראל חייבים לפרנסו. אבל תרומת הדשן מיירי בשיש לו דבהכי אין נזקקין לו [...] ואיכא הוכחה לזה מלישנא דתשובת תרומת הדשן לחד לישנא דר"י [בתוספות בבבא קמא נח, א ד"ה א"נ ובבבא מציעא לא, ב ד"ה אם], וזו לשונו:
ולפי טעם זה נמי: נדון דידן לא אמרינן שהיו מוצאין הרבה אוהבים שהיו מפרנסים אותם בחנם, דכיון שיש לעצמם דילמא [לפי העניין ולפי לשון תרומת הדשן גופו צ"ל: די, למה] יפרנסם אחר מנכסיו.
עד כאן. ומייתי ראיה מההיא ד"יש לו, ואינו רוצה להתפרנס" כדאמרינן [...]
האמנם דכיון שאין חילוק זה ברור בהרי"ף, דלא מיירי אלא בדלית ליתום כלום משלו – אף על גב דדבר של טעם הוא, ואיכא קצת הוכחה בדבריו, אפילו הכי כולי האי לא סגי לאפוקי ממונא בזה כלל [במהדורה החדשה (מכון הכתב) כתבו "וכלל", ויותר נראה להגיה "דזה" במקום "בזה"] גדול בדין: המוציא מחברו – עליו הראיה, ובנדון דידן ראובן בא להוציא מבן שמעון [...]
והן אמת שעדין היה הדבר קשה לפוטרו בלא כלום, דהא מסתברא טעמא דכתיבנא לפלוגי בין יש לו ליתום נכסים להיכא דאין לו, והיא [במהדורה החדשה כתבו "והיה", ויותר נראה להגיה "ויהא"] דעת הריא"ף ז"ל כדעת תרומת הדשן ולא פליגי. אך מצינו לרבנו ירוחם מפרש דעת הרי"ף אפילו כשיש ליתום נכסים [...] לכן נראה שאין ראובן יכול להוציא מבן שמעון אפילו יש לו.
ועוד שאפילו היה החילוק מוסכם, בנדון דידן: הרי הקטן הזה – כשפרנסו ראובן לא על דעת נכסיו היה, שהרי עדין לא מת יעקב, ולא היו לקטן עדין נכסים שיסמוך ראובן עליהם כשבא לפרנסו על סמך החזקות, וכל שכן אם בעיר היה דנדון דידן [במהדורה החדשה הציעו לגרוס "בעיר דנדון דידן היה" ויותר נראה שלא לסכל התיבות אלא להגיה "בעיר ההיא דנדון דידן"] דרך חשוביהם לפרנס יתומי קרוביהם חנם, דלאו כל כמיניה לומר "בתורת הלואה כוונתי", וכמו שכתב בתרומת הדשן עצמו, סימן שי"ז, שאם דרך עשירי המקום לפרנס חתנם ובתם שנה או שתים מותר על הקצבה שמקבלים עליהם – לאו כל כמינייהו לומר "בתורת הלואה פרנסתי". ואם כן, בנדון דידן, מכל הני טעמי אין כח לראובן להוציא מבן אחיו על מה שפרנס אותו [...]
כא. ולעניין מה שביארנו לעיל שהרמב"ם סבירא ליה שבסתמא נותן במתנה, וכדעת הרי"ף ושלא כדעת הרשב"א: בשו"ת מהרי"ט (חלק ב אבן העזר סימן כא) עמד על הסתירה העולה מדברי הרמב"ם, שמשמע שבסתמא יכול המקבל לטעון "במתנה קיבלתי", לדברי הרשב"א, שאינו נאמן והנותן נאמן לומר "בהלוואה נתתי". וזו לשונו:משמע מדבריו דפשיטא ליה דהעיקר כדעת הרשב"א, הר"ן ותרומת הדשן, שהנותן נאמן בטענתו "בהלוואה נתתי ולא במתנה". אלא שהקשה עליהם שמשמע מדברי הרי"ף בתשובה ומדברי הרמב"ם הנזכרים שבסתם נותן (אף למי שאינו יתום) אמרינן שנותן לשם מתנה. וחילק בין יתום לאחר, דדווקא לגבי יתום אמרינן שבסתמא נתן לו במתנה, שאם לא הוא רבים היו נותנים במתנה, ולכן אם לא היה במתנה לא היה היתום מקבל ממנו. וכסברה זו כתב מהרש"ל (עיין ים של שלמה בבא קמא פרק ו סימן יג ופרק ח סימן סט) שאם מוצא אחרים שייתנו במתנה – גם לגבי נותן זה אמרינן שבמתנה נתן.
כבר האיר עינינו הרשב"א בכך כמו שכתב הר"ן ז"ל בפרק שני דייני גזירות שכל המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלואה [...] ואפילו בחתנו – אם היה זן בסתם בתוך ביתו, נתן להתבע ממנו אפילו שהיה כונס את בתו, ולא אמרינן דעתו קרובה אצל חתנו כדכתב הרב בעל תרומת הדשן בסימן שי"ז [...]
ותו איכא למידק מהא דכתוב בספר התרומות, הובא בבית יוסף טור יורה דעה סימן רכ"ג, תשובה להרי"ף ז"ל: ראובן הכניס יתום לחצרו. והיה לאותו יתום קרקע שעולה לו פירות י"ב זהובים לשנה, והיה נוטלן ראובן זה ומוסיף עליו משלו כדי פרנסתו וכסותו, והיה מכוין למצוה. וכשהגדיל היתום תבעו ראובן במה שהוסיף עליו כי אמר שבתורת הלואה הוציא מה שהוציא. והשיב, שאין לראובן ליטול כלום מן היתום כיון שלא אמר לו "אוציא משלי עליך בתורת הלואה" – בתורת גמילות חסד נתן לו, כמו שהוא ב"מי שהלך למדינת הים, ועמד א' ופרנס את אשתו" – "הניח מעותיו על קרן הצבי". עד כאן.
ותשובה זאת נראית כסותרת דברי הרשב"א ובעל תרומת הדשן [...] נראה דהרי"ף ז"ל מדמה מפרנס יתום בתוך ביתו לההיא משום דאורחיה דיתום שאחרים משגיחין עליו, ואית טעמא דאי לאו הוא כמה בני אדם הוי מרחמים עליו ומאספים אותו לתוך ביתם, ושכיחי רבים עושי צדקה בכל עת. אבל זן את חבירו סתם – לאו מתנה היא.
ויש לדקדק עוד מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות זכייה, שהביא שם דין השושבינות וכתב אחר כך, וזו לשונו:
השולח תשורה לחברו או שנתן לו מעות כשמטה ידו, והוא ממאן ליקח, וזה נשבע שאי אפשר שלא תקח והפציר עד שלקח, וכן כל כיוצא בכך – אף על פי שלא פירש, הרי אלו מתנה, ואינו יכול לחזור ולתבוע עד שיפרש שהוא מלוה.
עד כאן לשונו. משמע דוקא בכהאי גוונא ששלח לו תשורה או שנתן לו מיד ליד, וזה היה ממאן, והפציר בו עד בוש, אבל נותן מעות או זן ומפרנס – אין סתמן מתנה.
דנתן לו לשם מתנה – נ"ב: לשון הרמב"ם סוף פרק ז' מזכייה:
השולח תשורה לחברו או שנתן לו מעות כשמטה ידו, והוא ממאן ליקח, וזה נשבע שאי אפשר שלא תיקח והפציר עד שלקח, וכן כל כיוצא בזה – אף על פי שלא פירש, הרי אלו מתנה, ואינו יכול לחזור ולתבוע עד שיפרש שהוא מלוה.
ולפי עניות דעתי שזה כוונת הרשב"א הנ"ל, דמייתי הרב המגיד (פרק ג מאישות הלכה ח), בנתן לה ולא אמר לה, שצריך שיטלנו ויחזיר ויתנו לה, שנתחבטו בו מהר"ש יפה ומהרי"ט ומשנה למלך. ולפי עניות דעתי:ועיין עוד שם (סימן קא) ששנה את הדברים וכתב שכן הוא העיקר בביאור דברי הרשב"א, דהווי כ"טלי קידושייך מעל גבי קרקע". ועיין שם מה שיישב גם את הבנת המהרי"ט, וזו לשונו:
גם לרשב"א נתינה סתם – יכול לחזור ולתובעו ולומר "לפקדון נתתיו", כמו שמוכיח מלשון הר"ן שלהי כתובות בשם רשב"א. אך על כל פנים איהו [צ"ל: איהי] לא נעשית שומר שלו כי לא קיבלה שמירה, ולא אדעתא דהכא [צ"ל: דהכי] קיבלה, דמצית למימר "סבור[ה] הייתי דלמתנה נתת לי". ונהי דצריכה להחזירה לו, אבל אינה חייבת באחריות כי לא משתעבדא להיות שומר שלו בעל כרחה. וממילא לא נעשית ידה כידו מעולם, ושוב כשמקדשה הווי ליה "טלי קידושיך מעל גבי קרקע". ומשום הכי צריך לחזור וליטלו, כמבואר כן בהדיא בגטין (עח ע"א). ודברי רשב"א ברורים בעזרת ה', ומקום הניחו ליתוש להתגדר.
ועדיין איכא למשדא ביה נרגא על פי מה שכתב הרב המגיד (פרק ג מאישות הלכה ח) על שם רשב"א שאם לא היו עסוקים באותו ענין, ונתן לה ולא אמר לה, וחזר אחר כך ואמר לה "הרי את מקודשת לי", והיא נתרצית – מכל מקום צריך שיטלנה ממנה ויחזור ויתננו לה. והקשה מהרי"ט (חלק אבן העזר סימן מג): מי גרע מנותן להדיא לשם פקדון ואחר כך אמר "הרי את מקודשת לי", ואמרה "הן", דמקודשת? ותירץ מהרי"ט דסתמא לשם מתנה יהיב והוויא לה כשלה, ותו לא מהני מה שאומר "הרי את מקודשת לי". והמשנה למלך הקשה ממה שכתב רשב"א: המפרנס סתם – לא בתורת מתנה הוא נותן.ומבואר מדבריו שיש לחלק בנסיבות הנתינה, דאם המקבל זקוק למעות או למתנה זו עתה נימא שהנותן נותן בסתמא בהלוואה, ולמקבל הזקוק לה – ניחא ליה לקבל בכהאי גוונא, והוויא הלוואה וקבלתו בשתיקה הוויא הסכמה לזה. מה שאין כן כשאין המקבל זקוק לדברים והנותן רוצה לתת לו, מכיוון שאינו זקוק לדברים לא ניחא ליה להיות "עבד לוה לאיש מלוה", ולכן אמרינן שלא קיבלם אלא במתנה, דעל הנותן היה לפרש שבהלוואה הוא נותן, אם לכך הייתה כוונתו, ועל המקבל היה להסכים לקבל עליו שעבוד כשאינו זקוק לדבר זה. (ולסברה זו הוא הדין דביתום הזקוק עתה לתמיכה נוויא הלוואה, ושלא כדברי הרי"ף ושאר ראשונים ואחרונים דפשיטא להו שביתום הווי סתמא במתנה.)
יש לחלק בפשיטות: במפרנס או עושה שום טובה, דהוה כשדה העשוי ליטע, כיון שזה צריך פרנסה וכדומה, אבל נותן דבר בעין לחברו – מי הגיד לו שאני צריך לכך? והמשנה למלך הרגיש בזה וכתב שהדין שוה בשניהם, ולעניות דעתי אינו כן.
אמנם יש לומר דלעולם נותן סתם הוי מתנה, ואין דרך ליתן פקדון סתם, ואפילו רב מודה בזה. ודוקא באמר לשם קדושין, במקדש אחותו, וכן מפריש חלתו קמח וכן הכיר בה שאינה שלו, שאומר לשם מכר – בזה סבירא ליה לרב דהוא לפקדון, כיון שאומר לשם דבר שאי אפשר לה לקנות המעות – בזה אמרינן דהוא לשון פקדון ושאין דרך ליתן מתנה בכהאי גוונא אלא פקדון. ולהכי לא נחלקו רב ושמואל בנותן סתם.וכסברה זו כתב גם אבן האזל (השמטות להלכות טוען ונטען פרק א הלכה ג):
והא דכתבו רשב"א ור"ן (נדרים לג, ב) דמפרנס סתם נוטל שכרו – נראה דלא אמרינן למתנה אלא במקום שאין כונת הנתינה ידועה ואפשר לפרשה לשם פקדון ולשם מתנה. בזה מכרעינן דהנתינה מוכרחת יותר לשם מתנה בסתמא, דלפקדון צריך לשאול מהמקבל אם מתרצה וגם הנותן היה מקפיד לפרש שלא יחשוב המקבל דמתנה קיהיב.
אבל במפרנס האשה שאין לה במה להתפרנס, וכונתו ידועה, שהוא צריך ליתן בין אם דעתו להפרע בין אין דעתו להפרע – הכא כל זמן שלא פירש בהדיא במתנה אין כאן לשון מתנה. וכן ביורד שלא ברשות לתוך שדה חברו אין כאן גילוי מתנה, דאדרבה כונתו להרויח. וכן במשרה חברו בביתו – רצונו להרויח שכירותו, וסתמא כפירושו, שאין כל אדם ותרן בממונו. ורק להטיל פקדון על חברו בעל כרחו – בזה לא אמרינן בסתמא, רק באומר לשם קדושין ומכר באופן שידוע שאין כאן קדושין ואין כאן מכר. ונתישבה קושית משנה למלך (פרק ג מהלכות אישות הלכה ח).
ובזה ניחא דהר"ן בנדרים שם לא נסתייע מהא דקיימא לן (בבא מציעא טו, ב) בהכיר בה שאינה שלו דמעות פקדון, דיש לומר דשאני התם דאמר לשם מכר. וכן שמואל, דאית ליה "מעות מתנה", מודה [ב]יורד לתוך שדה של חברו שלא ברשות דאינו מתנה כדמוכח בבבא מציעא (קא, א), דשאני התם דסתמא לשם שכר. אבל הכא – לא יטיל פקדון על חברו בעל כרחו.
[...] בשני הדינים הסכימו הרשב"א והר"ן דלענין מפרנס בסתם דהוי הלואה ולענין נותן בסתם דהוי מתנה. והחילוק: נראה דיש לומר בפשיטות דהיכי דאדם נותן לחבירו בסתם מעות, ולא ידעינן למה כיון אי לשם מתנה או לשם הלואה – ודאי צריך לומר דהוי מתנה, דהוא כלל לא ביקש ממנו הלואה, והיכי סלקא דעתך שיתן לו בתורת הלואה? אבל המפרנס את חבירו בסתם – הא קמן שצריך הוא לפרנסה, דהא נותן לו צרכו, ואם כן שפיר אפשר לומר דבסתמא נותן לו אדעתא דהכי דכשיהיה לו מעות יחזיר לו. וכן הא דאשריתיה בגו ביתיה הא קמן שהיה צריך להדירה, ולכן אפשר שפיר לומר דבסתמא על מנת שיפרענו נתן לו את ביתו לדור בו.וסברת כולם דומה ובחדא מחתא מחתינן להו, שאם המקבל אינו נצרך לקבלה זו, בסתמא הוויא מתנה. מה שאין כן אם הוא צריך לקבלת הדבר, והיה מוכן לקבל אף בהלוואה משום שנצרך לכך – בזה אמרינן שבסתמא נותן לו הלה הלוואה וכדברי הרשב"א והר"ן ודעמייהו.
והנראה בזה דודאי אף הרשב"א והר"ן והרב המגיד מודים דבנותן לחבירו מעות בסתם מסתמא לאו מתנה נינהו. ומכל מקום כתב הר"ן שפיר דכל שכן אי נתן בשתיקה ואחר כך אמרה היא דאינה מקודשת ודאי, כיון דמדינא הרי הן שלה במתנה, והוא משום כיון דמוכח בפרק שבועת העדות (שם [לד, ב]) דמהימנא לומר דבמתנה יהביניה נהליה, אם כן: כיון שנותן לה בפני עדים בסתמא והיא מוחזקת בהן, מוקמינן הממון בחזקתה, דחזקה דכל מה שביד האדם הוא שלו, ואמרינן דמסתמא לשם מתנה יהיב לה. ואם כן, אף שאחר הקדושין אמרה האשה שלא נתן לה לשם מתנה ורצתה להתקדש במעות – זה לא מהני, דהוי כמקדש בלא עדים, כיון דבשעת קדושין ונתינת המעות לידה הן בחזקת האשה, דיש לומר לשם מתנה יהיב לה, ואחר הנתינה – אף שהודית שלא קיבלה לשם מתנה לא מהני, והוי כמקדש בלא עדים. ובזה ניחא גם דברי הרשב"א והרב המגיד, דלכך בנתן בשתיקה צריך לחזור וליטול ממנה ולקדשה מחדש – משום כיון דבנתינה קמייתא איכא למימר דבמתנה יהיב לה, ומהימנא לומר כן, הוי כמקדש בלא עדים [...] כן נראה לפי עניות דעתי ליישב דעת הרשב"א והר"ן והרב המגיד בזה, ודוק.ועיין שם שכתב דלא כל עובדי בחדא מחתא מחינן להו, והכול תלוי בנסיבות העניין ובחיובו של הנותן מחד גיסא ובמנהג העולם מאידך גיסא, עיין שם.
מיהו נראה עיקר דצריך לשלם לו, דהא כתבו הרשב"א והר"ן והמגיד פרק י"ב: הזן או המהנה לחבירו סתם – חוזר ומשתלם ממנו, ולא אמרינן "במתנה יהיב ליה". וכן פסק הרב רמ"א ביורה דעה סימן רנ"ג ובחושן המשפט סימן רס"ד, וכן הוא בבית יוסף סימן קס"ו, וכן פסק בט"ז שם, וכן כאן בדין זה מוציאים ממנו.ועיין עוד בשו"ת חוות יאיר (סימן קלד) שדן במי שפרנס את אימו, וזו לשון השאלה והתשובה:
אלמנה שהיא בבית אחד מן האחים זה יותר מט"ו שנים ואוכלת ושותה עמו כטוב בעיניו, ויש להאלמנה הנ"ל ממון – כסף ושוה כסף בארגז שלה העומד בחדר שייחד לה בנה אשר היא בביתו. ולבסוף מבקש ליקח דמי מזונות ממה שיש לה, ואמו או אחיו אומרים שמה שפירנסה היה בדרך מצוה לקיים כיבוד אב ואם או בדרך צדקה וחסד. הדין עם מי?שמעינן מדבריו שאף באימו, שחייב בכבודה, לא אמרינן שבמתנה נתן אלא בהלוואה, שאף שחייב בכבודה אינו חייב בכבודה אלא משלה. וקל־וחומר בכל אדם אחר, ואפילו קרוב, שאין עליו מצווה לפרנסו. ויתום שאני, שיש מצוה בדבר, ולכן אמרינן דבסתמא נותן לשם מצווה. וכן באימו כשאין לה, דבסתמא תלינן שנותן לשם מצווה, וכן אם באה להתגורר אצלו לזמן קצוב. אך כשיש לה ממון ואם מתגוררת אצלו בקביעות תלינן שנתן לשם הלוואה אף שלא פירש ולא אמר לה או לאחרים שנותן לשם הלוואה, ובוודאי אם היה רכושה בעת הנתינה תחת ידו וברשותו, שיש לומר שסמך שלא לפרש מכיוון שיש בידו לתפוס חובו. ועל כל פנים במפרש, אף באופנים שצריך לפרש, צריך רק גילוי מילתא כלדהו שנתן לשם הלוואה ולא בעינן בהכרח בית דין או עדים, דמכיוון שהנתינה נתונה בידו, הוא יכול להגבילה כרצונו וכפי שיחפוץ.
תשובה: דברי השאלה מאד סתומים [...] לכן מן צורך לבאר כל אופנים ודוגמת השייכים לנדון, אולי מאחת מהנה תשובה למבוקשך אשר בה תתישב דעתך.
ומן הנראה לעניות דעתי שבאם אין לאם הבנים כלום אין חיוב כלל מצד כיבוד אב ואם לפרנסה (יודה דעה סימן רמו) דקיימא לן כמאן דאמר "כיבוד אב משל אב", ואם אחד מן הבנים לקחה לביתו וזנה ופירנסה – ודאי לשם מצוה וחסד היה, וכיבוד אב ואם לפנים משורת הדין עשה. לכן אפילו נפל לאמו ירושה אחר כך או מעיסתה קימצה והעשירה, אין לזה לתבוע ממנה או מיורשיה דבר ממה שעשה אִתה בעוניה כי עניה היתה באותו שעה ונתכוון למתנת חנם [...]
אם יש לאם, דאין מוטל על בניה לפרנס האם משלהם, ואם הלכה לבית אחד מהם וניזונית על שלחנו כמה שנים – אף שלא גילה דעתו שתתן שכר צריכה לשלם בזמן תביעתו דלא עדיפא מאחר (הג"ה חושן משפט סוף סימן רמו) דקיימא לן: האומר לחבירו "אכול עמי" – צריך לשלם, דמצי זה לומר "מה שלא אמרתי אליה דבר הוא שלא להקניטה ולצערה".
ואפילו תאמר האם שאינה רוצת להתפרנס משלה הוויא לה כעני דעלמא (יורה דעה סימן רנג) "יש לו ואינו רוצה להתפרנס – אין נזקקין לו" [...] וכל זה אם הבן רוצה להיפרע מן האם בחייה, וכל שכן אם מתה: אף שהנכסים בחזקת כל היורשים, מכל מקום זה שכבר זנה סתם – מסתמא בדרך הלואה עשה כמאן דאמר נותנים לזה שאינו רוצה להתפרנס בדרך הלואה ונפרעין ממנו לאחר מותו, ונראה אפילו בחייו – למאן דאמר אין נזקקין לו, מכל מקום ודאי אם אחד נזקק לו וזנו סתם ודאי שחזר ונפרע ממנו כדין האומר "אכול עמי" וכו' (חושן משפט סימן רסד סעיף ג). והכי קיימא לן גם כן: מי שעשה עם חבירו טובה חייב לשלם.
ומכל מקום לא קשיא מהאומר "דור בחצירי" דפטור (שם סימן שסג) – עיין בסמ"ע וש"ך, והכי נמי לא קשיא מ'מבריח ארי' וכו'.
ולא קשיא מהא (יורה דעה סימן רנג) דקיימא לן: מי שפרנס יתום בתוך ביתו, אף על פי שיש ליתום – אין צריך לשלם, דמסתמא כיון לשם מתנה, דשאני התם דהוי ליה "עושה צדקה בכל עת" וזה אורחת צדיקים לעשות כך (מסכת כתובות). ועוד, דאין לזה המפרנסו לומר לאחר דעליה רמי לפרנסו, מה שאין כן גבי אחים יחד. ועוד, דאומדן דעת יש שחנם עשה עמו כדי שישאר מעות היתום קיימים לכשיגדל לצורכיו, מה שאין כן גבי בן לאמו, דדרך כל ארץ שתשאר כל ימיה אצל זה שהלכה אצלו, ואין כאן לא צדקה ולא חסד אם יש לה, מכל שכן אחר מותה לגבי יורשים אחרים זולתו כי למה יוותר נגדם דבר. וזה הטעם עיקר.
לכן נראה דאם בעת שבאתה אליו ידע כי דעתה רק לפי שעה ואחר שנה או שתים תצא ממנו ליזון משלה, דדמי ממש למפרנס יתום, שאין צריכין לשלם אפילו אחר מותה וזה ברור [...] מאחר דאין סברא נגד זה. [אבל באופן הרגיל "שתשאר כל ימי אצל זה" – צריכים לשלם כאמור לעיל, ועל זה מוסב ההמשך "מה שאין כן" וכו']
מה שאין כן גבי בן יתום – אף על פי דתובעו לבסוף, אמרינן דמתחלה דעתו היה לזונו חנם וחזר בו, והווי ליה כבהג"ה סוף סימן רמ"ו. וכל זה אם הנכסים בחזקת היורשים בכלל, מכל שכן אם הם בבית זה שזנה, דמצי למימר דלאו בחנם עשה עמה הן בחייה או אחר מותה, דלא יהא אלא ספק: המוציא מחברו – עליו הראיה [...] מכל מקום נאמן זה היורש בשבועה שכוונתו במה שזן אמו לא היה בתורת חסד רק על מנת לשלם, במיגו דאי בעי היה נוטל מנכסי אמו בעת חוליה או סמוך לפטירתה [...]
מכל שכן ואין צריך לומר אם גילה זה הבן דעתו לפני עדים, אף שלא בפני אמו, בחייה, ואמר דמשעה ראשונה שבאתה אליו לא עלתה על דעתו לזונה חנם מאחר שיש לה כסף ושווה כסף, אף על פי דבההוא שעתא דאמר הכי כבר זנה כמה שנים – לא אמרינן דאשתני דעתו [פירוש: ולא יטול לשעבר], דמהיכא תיתי לן לומר כן, ומאי דשתק ולא אמר מעיקרא – שערי תירוצים לא ננעלו, ומצי למימר כי סבר היה שמעצמה תפרע לו או תעשה לו בטחון מספיק שיטול דמי מזונותיה לאחר מותה, או דעד כאן סבר היה בפשיטות שיטול דמי מזונותיה אחר מותה ועתה נפל החשש במחשבתו, או אחר הגיד לו דיש לחוש, או שהרגיש באמו שתבקש ליתן אשר לה בחלוקה על ידי שטרות לבנים חלק כחלק. וכל בכהאי גוונא מהימנין ליה אם מוחזק או יש לו מגו, והוכיח סופו על תחילתו בסברה המסייע, דאין דרך בני אדם לעשות מה שאינו מחויב דרך ויתור בממוניה אף נגד אמו וכל שכן נגד האחים [...] לומר למפרע שעשה לפנים משורת הדין – אין לנו. ואף כי אמר לעדים "לא תפיקו לכו שותא" מהני, ותבא עליו ברכה, שלא להקניט אמו. ולא צריכנא לדבריו רק לגילוי מילתא אף כי האמת לא צריכנא לדבריו כלל, וכמו שכתבתי – ואפילו לא ידעה אמו דבר ממה שאמר זה לפני עדים מהני, שגם מי שפרנס יתום ויש להיתום, דאין צריך לשלם – הטעם מבואר בספר התרומות וזו לשונו: "לפי שלא אמר לו 'אוציא עליך משלי בתורת הלואה' לא נתן לו אלא לגמילות חסדים כמו שאמרו במי שהלך בעלה למדינת הים" וכו' דשם וודאי לאו דווקא "אמר לו" דהוא הדין בפני עדים, דמי לא עסקינן גם ביתום קטן דבפניו כשלא בפניו דמי, אלא על כרחך רצונו לומר שגילה דעתו [...]
נקוט מיהא דאין צריך דעת אמו רק גילוי דעתו. וראיה מהא דקיימא לן: הדר בחצר חבירו, אף על גב שהוא גברא דלא עביד לשכור דירה, אם הבית קיימא לאגרא חייב לשלם, שהרי חסרו ממון, בדלא אמר ליה "דור בחצירי". שמע מינה מיהא דתלי הכל בדעת זה שחסרו חבירו לא בדעת חבירו שחסרו [...]
מה שרוצה דמי מזונות מהיתומה שהחזיק על שלחנו – זהו מהלכות עמומות, והדברים סותרים זה לזה בכמה מקומות. ועיין בחושן משפט בבית יוסף סימן קכ"ח ועיין בסימן רמ"ו בסופו בהג"ה ובסימן ר"ץ סעיף כ"ה ועיין ביורה דעה סימן רנ"ג סעיף ה ועיין באבן העזר סימן ע' בבית שמואל ס"ק כ"ח. ולכן נראה לעניות דעתי: אם אין לנו הוכחה ברורה שהאפוטרופוס כיון בתורת צדקה, והאפוטרופוס מוחזק בנכסי יתומים, ישבע האפוטרופוס שהיה דעתו על מנת לקבל תשלומין וינכה דמי המזונות ממה שבידו. והכל לפי ראות עיני הדיין איך היה דעת האפוטרופוס בעת שנתן המזונות. ותו לא מידי כעת.ובשו"ת רבי עקיבא איגר (מהדורא קמא סימן קמז) עמד גם הוא ביישוב הסתירות בדברי הראשונים והפוסקים שהארכנו בהם לעיל. והוא דן במי שפרנס יתום קטן ותפס משל היתום ותובע דמי מזונות. עיין שם במה שכתב ליישב את הסתירות בדברי הפוסקים ומסקנתו:
[...] מכל הלין נראה בנדון דידן דתפס לא מהני. ובפרט אם דרך העיר שם מדרכי העשירים לזון ליתמי קרוביהם דרך מתנה, וכעין שכתב התרומת הדשן בזן בתו וחתנו, עיין שם.ועיין עוד בתשובות רבי עקיבא איגר (מהדורא תניינא סימן מה) במה שנחלקו רבי עקיבא איגר והבית מאיר בגדרי האי דינא:
ואולם אם תפס שלא בעדים – בזה יש לומר דמהימן במגו דזן אותם דרך הלואה. דכולי האי לא אמרינן לדונו בדרך אנן סהדי דלהוי מגו במקום עדים [...]
אבל בנדון דידן כפי המובא בשאלה שאמר המקדש סתם "למי יש טבעת", ולא אמר לאיזה דבר צריך הטבעת, פשיטא דנותנת לו הטבעת דרך שאלה בעלמא, כמו שהעלה הגאון מו"ה מאיר זצ"ל בספר גבורת אנשים (דף קח ע"א) דהאומר לחבירו "תן לי זה" ונתן לו סתם, דלא קנאו המקבל עד שיאמר במפורש לו "לשם מתנה". וכן כתב בפשיטות המשנה למלך (פרק ג מהלכות אישות) והשיג שם על המהרי"ט, עיין שם (אולם בהר"ן קדושין דף רח ע"ב כתב וזו לשונו: "דאי מעיקרו יהיב לה סתם הוא שלה מדין מתנה, כדמוכח פרק שבועות העדות" וכו' עד כאן לשונו. והיינו ממש כדברי המהרי"ט וצריך עיון) [...] ובנדון דידן שנזכר בשאלה דאמר לה "גיב מיר עס" דהיינו בלשון הקודש "תן לי זה".ומבואר מדבריו שיש לחלק בין מקרה שהיוזמה באה מצד המקבל להיכא שהיוזמה היא של הנותן, דהיכא שהמקבל מבקש "תן לי" בסתמא בקשת "תן לי" היא במתנה גמורה, ובזה גם הרשב"א והר"ן יודו. והוא הדין בנותן מתנה לחברו בסתמא כשאין הוא יודע שהלה זקוק לדבר, דבזה תלינן שבסתמא למתנה גמורה כיוון, שאם לא כן מדוע ישאיל או ילווה למי שאין לו צורך (וכמו שהבאנו לעיל מדברי החתם סופר, החזון איש ואבן האזל). אך כל היכא שיודע שחברו צריך לדבר, ולא ביקש במפורש (או לא ביקש כלל) "תן לי במתנה", בנותן שכזה אמרו הרשב"א והר"ן שבסתמא נותן לו בהלוואה (או בהשאלה, לפי העניין).
כל זה אינו אלא לדעת חביבי הגאון הנ"ל ששתה מעלת כבוד תורת הרב נ"י בצמא את דבריו, ומביא לו סייעתא.
אכן לבי השיאני לחלוק עליו להדיא, והברור בעיני שכל מה שנותן לחבירו סתם על פי שאלת המבקש "תן לי", אינו אלא מתנה גמורה ואינו יכול לחזור בו, ומה דמביא מעלת כבוד תורתו נ"י סייעתא מהמשנה למלך (פרק ג מהלכות אישות הלכה ח הי"א [צריך עיון מהו "הי"א" זה, כי בהלכה יא שם לא עסק בעניין זה כלל וגם לא צוינה לעיל, ומובן אחר אין כאן ל"הי"א" לכאורה, ושמא טעות הדפוס היא]) – זהו ראיה לסתור, דעד כאן לא נחלקו שם אלא בנותן מעצמו סתם בלא שאלת המקבל, אבל כשהמקבל התחיל ואמר "תן לי", ועל פי אמירה זו נתן סתם: נראה לי ברור וכולי עלמא מודו דכיון דלשון "תן לי" אין סובל אלא "תן לי במתנה" – מה שנתן לו סתם, היינו ודאי מתנה ולא פקדון או שאלה [...]
השבתי להגאון נ"י שדעתי מסכים בזה לדעתו לדחות דעת הגאון מוהר"ם בעל גבורת אנשים, והדין אמת דבאומר תן ונתן לו סתם דהוי מתנה [...] והגאון נ"י הסכים עמי דאף להר"ן דאפילו בלא שאלת המבקש אמרינן סתמה למתנה, היינו כיון דאינו יודע שחבירו צריך לאותו דבר, מהיכי תיתי יתן לו דבר בשאלה? אבל כל שחבירו צריך לו אמרינן דבהלואה נתן לו, דמהאי טעמא בזן לחבירו, וכן ביורד לתוך שדה לא אמרינן דבמתנה נתן לו, והכא נמי כיון דאמר "ווער האט איין רינג [– למי יש טבעת]?" גילה דעתו דצריך אותו עתה לאיזה ענין, שפיר אמרינן דבשאלה נתן לו [...]
ויש להסתפק במודה שקבל מעות אלא שטוען "איני יודע אם היתה הלואה או מתנה" – אי הוי כ"איני יודע אם הלויתני" ופטור, או דילמא כיון שמודה שבא ממון חבירו לידו אלא שאינו זוכר באיזה אופן בא לידו חייב לשלם [...] אפילו למה שכתבתי לעיל (ס"ק ה) דנאמן לומר "מתנה נתתו לי" אף בלא מיגו, מכל מקום בכהאי גוונא נראה [ש]כשאומר "איני יודע אם במתנה נתתו לי" חייב לשלם, כיון שודאי קבל המעות מיד חבירו ואינו יודע באיזה אופן בא לידו – חייב לשלם, דבכהאי גוונא ברי עדיף, ובפרט דמתנה לא שכיחא.ועיין בדבריו שפלפל בדברים והביא ראיה מכמה סוגיות בש"ס ובראשונים דבכהאי גוונא אמרינן "ברי ושמא – ברי עדיף" ולא תועיל למקבל מוחזקותו. ומאידך גיסא הביא ראיות הסותרות סברה זו והמוכיחות שגם במחזיק בדבר מספק חובת ההוכחה על הרוצה להוציא ממנו. ובסוף דבריו כתב שמהרשד"ם (חושן משפט סימן ס), פליג עליו וסיים: "והדברים צריכים עיון גדול לדינא לפי עניות דעתי, ודוק."
הכיר בה שאינה שלו ולקחה – אמר רב: מעות יש לו, שבח אין לו; ושמואל אמר: אפילו מעות אין לו.ומבואר דפליגי רב ושמואל בנותן מעות לאחר כשהמטרה המוצהרת של הנתינה לא יכולה להתקיים, שהמוכר אינו יכול למכור מה שאינו שלו ואחות אינה יכולה להתקדש לאחיה, ונחלקו מה דינם של מעות אלו: לרב בסתמא המעות פיקדון, היינו שאין אדם נותן לחברו מעות במתנה בסתמא ולדעת שמואל המעות מתנה בסתמא. ובגמרא הקשו בין לרב ובין לשמואל מדוע אינו מפרש את מהות נתינתו, ותירצו מה שתירצו, ומכל מקום משמע מסוגיה זו שהמקבל לא ידע מדוע ניתן לו, ואילו היה יודע הכוונה האמיתית – לרב לשיטתו ולשמואל לשיטתו – לא היה מקבל. ומשמע לתרוייהו דאזלינן בתר כוונת הנותן: לרב הוויא סתמא דנתינה לפיקדון, ולשמואל סתמא למתנה, אך לתרוייהו אזלינן בתר כוונתו. ואמרו עוד שם שהיה מקום לחלק אליבא דרב בין נותן לקרובו, שבסתמא הוויא מתנה לנותן לאחר שבסתמא הוויא פיקדון, אך מדעביד צריכותא משמע לכאורה דלא סמכינן על חילוק זה, ולרב בכל עניין הוויא פיקדון ולשמואל בכל עניין הוויא מתנה.
במאי קמיפלגי? רב סבר: אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן לשום פקדון – ונימא ליה "לשום פקדון"! סבר: לא מקבל. ושמואל סבר: אדם יודע שקרקע אין לו, וגמר ונתן לשום מתנה – ונימא ליה לשום מתנה! כסיפא ליה מילתא.
והא פליגי ביה חדא זימנא, דאיתמר: המקדש את אחותו – רב אמר: מעות חוזרין, ושמואל אמר: מעות מתנה. רב אמר: מעות חוזרין, אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר ונתן לשום פקדון – ונימא לה לשום פקדון! סבר: לא מקבלה מיניה. ושמואל אמר: מעות מתנה, אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר ונתן לשום מתנה – ונימא לה לשום מתנה! כסיפא לה מילתא.
צריכא, דאי איתמר בהא – בהא קאמר רב, דלא עבדי אינשי דיהבי מתנות לנוכראה. אבל גבי אחותו – אימא מודה ליה לשמואל [...] אמר רבא: הלכתא [...] הכיר בה שאינה שלו ולקחה – מעות יש לו, שבח אין לו.
וכיון דבמתניתין לרב אמי אתיא כרב, שמעינן דבמקדש אחותו הלכתא כרב. והאי פלוגתא דרב ושמואל אשכחן להו דכוותה בעלמא בפרק קמא דבבא מציעא (טו, ב):
הכיר בה שאינה שלו ולקחה – רב אמר: מעות יש לו, דגמר ונתן לשם פקדון; ושמואל אמר: מעות אין לו, אדם יודע שאין לו קרקע וגמר ונתן לשם מתנה.
[...] וגם בלאו הכי במקדש את אחותו גופיה כתב ראב"ן דף קל"ה ע"א וזו לשונו: "וכיון דרב אסי סבר כרב, אף על גב דהלכתא כשמואל בדיני, נראה לי דבהא הלכתא כרב." עד כאן לשונו. וכך נראה דעת הרי"ף, שלא הביא פלוגתא דרב ושמואל במקדש את אחותו בשום מקום, אלא ודאי סבירא ליה דקיימא לן כרב, והלכך כיון שהביא פלוגתייהו גבי "הכיר בה שאינו שלו" הוא הדין בעלמא. ואף על גב דבש"ס עביד צריכותא, מכל מקום כיון דלפי האמת פליגי בתרווייהו לא הוצרך להביאו. כן נראה דעת הרי"ף.ובשו"ת הרשב"א (חלק ג סימן פ) כתב:
שאלתם: ראובן ושמעון – היו להם בתים בשתוף, מחצה על מחצה, ושמעון הנזכר מכר לראובן הנזכר מחצית הבתים הנזכרים במנה. לימים עוד מכר לו המחצית האחרת במנה. ועכשיו תובע ראובן הנזכר משמעון הנזכר המנה של המחצית האחר, לפי שהיה לו בהם המחצית והוא מכרם לו כולם. השיב שמעון: כיון שקנה הוא כל הבתים אין לו עליו כלום. השיב ראובן שאינו מפסיד בזה כלום, כיון שהוא ברור שקבל ממנו המנה הנזכר שלא כדין [...]ומבואר מדבריו שפסק כשמואל, ומשמע דהן לעניין קונה שדה מגזלן והן לעניין מקדש אחותו המעות מתנה. והוכיח מינה לעובדא דידיה, בקונה מחברו דבר השייך לו, שיש לומר שכיוון שיודע שזה שלו ואינו צריך לקנות גמר ונתן לשם מתנה, ולא הוו המעות פיקדון או הלוואה. ומשמע לכאורה דפסק שלא כהכרעת רבא. אך עיין בתשובתו (חלק א סימן תרב):
וכן צריך ראובן לברר טענתו: כיצד קנה הוא משמעון מחצית זה שהוא שלו, ואם יטעון שלא היה יודע אלא שעכשיו נתגלה לו – הדין עמו, אלא אם יטעון שמעון כמו שאמרתי – אפילו אם היה ראובן יודע שהמחצית היה שלו ואפילו הכי קנאו משמעון, הדין עם שמעון, משום דכיון שיודע ראובן שהקרקע שלו, ואין אדם קונה מה שהוא שלו, המעות שנתן – במתנה נתנם לו. וכאותה שאמרו בפרק קמא דבבא מציעא "הכיר בה שאינה שלו ולקחה – רב אמר: מעות יש לו, שבח אין לו; ושמואל אמר: אפילו מעות אין לו", וקא מפרשינן טעמא דשמואל, דכיון שיודע שאין המכר מכר גמור ונתן המעות לשם מתנה, וכדאמרינן נמי במקדש את אחותו, דאדם יודע שאין קדושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשום מתנה. וקיימא לן כשמואל והוא הדין והוא הטעם בזה.
שאלת: אשה אחת שנדרה הנאה מראובן ואמרה "כל נכסי פלוני עלי כקרבן" ואחר כך בא אותו ראובן וקדשה – מה דינן של קדושין [...]ומבואר דסבירא ליה כרב, שבמקום דלא תפסי קידושין המעות פיקדון ולא מתנה, וכתב דבהאי עובדא, שהייתה מודרת הנאה, אף שמואל יסבור שהמעות פיקדון, דמכיוון שאינה רשאית לקבל מתנה אנן סהדי דאדעתא דפיקדון נתן לה.
תשובה: [...] הלכך, הכא נמי מיד הוו להו כסף קידושין כפקדון בידיה. וכאותה שאמרו במקדש אחותו, ואפילו לשמואל דאמר "מעות מתנה" – הכא אינו באפשר.
מעשה היה באחד שביקש לקדש לו אשה, ולא היה לו במה שיקדשנה, ואשה אחת נשואה מסרה לו טבעת ואמרה לו לפי תומה "זה הטבעת נתון לך במתנה", וזה היה שלא בפני בעלה – מה אנו בקידושין אלו [...]שמעינן דסבר כרב, והמעות פיקדון.
תשובה: [...] ואינו דומה למקדש אחותו ולא למכיר בה שאינה שלו, דבהנך לא טעו אינשי, אבל הכא רובא דעלמא טעו בה. ועוד, דאפילו התם נמי – לאו למתנה איכוון אלא לפקדון, דקיימא לן בהא כרב, וכדאמר רבא התם בפרק שנים אוחזין (טו ע"ב) "הכיר בה שאינה שלו ולקחה – מעות יש לו".
מי שקנה קרקע אחת שני פעמים, ותובע המוכר במעות השניים [...] צריך הלוקח לברר למה קנאה שני פעמים. אם אמר שטעה, נאמן. ואם אמר שידע ולקחה שני פעמים, הדין עם המוכר, דודאי נתן לו המעות לשם מתנה (בית יוסף בשם הרשב"א).ועיין שם בש"ך (ס"ק יז) שהקשה:
ותמיה לי, דהא אסיק רבא בפרק קמא דמציעא (שם) דהלכתא "מעות יש לו", והיינו דלא כשמואל, וכן פסקו כל הפוסקים וכדלקמן סימן שע"ג. ואף על גב דלגבי מקדש אחותו קיימא לן דאין המעות חוזרים, וכמו שכתבן הרמב"ם והמחבר, באבן העזר סימן נ', והיינו מטעם שכתב הרב המגיד דקיימא לן כשמואל בדינא – שאני התם וכמו שכתב הרא"ש פרק קמא דמציעא וזו לשונו: "מהא דפסק רבא דמעות יש לו אין לדקדק דהלכה כרב במקדש אחותו, דדילמא שאני בין אחותו לנוכראה." עד כאן לשונו. וכהאי גוונא מחלקים בש"ס שם. ודוחק לומר דשאני הכא, כיון דהכיר בה שאינה שלו אלא של עצמו אפילו רבא מודה; ועוד, דאם כן לא היה צריך הרשב"א לומר דהלכה כשמואל, דהא כיון דרבא מודה, אם כן גם רב מודה. וצריך עיון.ועיין שם בביאור הגר"א שגם הוא הניח הדבר בצריך עיון. והנה מבואר מדבריו שבגוף האי דינא, לפסוק כשמואל באחותו שהיא קרובה, לא קשיא ליה, כדכתב הרא"ש. אך מדדימה הרשב"א דין זה לקונה שדהו ונותן ממונו לזר, משמע ליה שבכל עניין, ואף באינו קרובו, מעות מתנה. ולכאורה יש להקשות מדברי הרשב"א בתשובתו זו על מה שכתב בחידושיו ובתשובותיו האחרות שבנותן בסתמא הוויא הלוואה ולא פיקדון.
ונראה דאם היה הגנב אחיו או אחותו, דאין לו מעות אליבא דהרא"ש דכתב עלה דשמעתין וזו לשונו: "מהא דפסק רבא דמעות יש לו אין לדקדק דהלכה כרב במקדש אחותו, דדלמא שאני בין אחותו לנכרית." עד כאן. וכן כתב הש"ך (סימן שנו ס"ק ז). ועיין בתשובת הרשב"א שהביא מרן (סימן קמו מחודש ה) דנראה מדבריו דסבירא ליה דהכיר בה שאינה שלו – אין לו מעות. וזה תימה, וכמו שתמה שם הרב בית שמואל, יעוין שם. ולפי מה שכתבתי אפשר דהרשב"א מיירי דוקא באחיו, שמכר [אח] אחד לחבירו, דבזה קיימא לן דמעות הוי מתנה. ועדיין צריך עיון.ועיין בתומים (סימן קמו ס"ק כ–כא) שפלפל בדברים אלו:
[...] כבר כתב הרא"ש (בבא מציעא פרק א סימן לט) הטעם משום דהוה ליה אחותו, עיין שם. ונראה דהרשב"א סבירא ליה.ומבואר דסבירא ליה שעיקר החילוק אינו בין מי שקרוב למי שאינו קרוב, והיכא שיש לו טובת הנאה מעצם מעשה המכירה כגון בגזלן המוכר, שלא חלה המכירה, על כל פנים אינו נותן במתנה. ומסתמא אדם אינו נותן במתנה אף לקרובו, ולכן המעות פיקדון. אך במקרה שאין לו שום טובת הנאה במעשה, כגון במקדש בין קרובותיו ובין אחרות דלא תפסי בהו קידושין, דאם נימא דהווי לפיקדון – אין שום סיבה שיפקיד בדרך זו (ולא תלינן בהלוואה, וכסברת האחרונים דמדוע תשעבד עצמה להחזיר כשאינה צריכה), לכן אמרינן שהתכוון לתת במתנה. ולכן קונה שדה השייך לו והוא משתמש בו, דאין פתרי למעשה זה, בזה ילפינן ממקדש אחותו דתלינן במתנה.
אם כן: הקונה שדה מאחיו והכיר בו שאינה שלו – יהיה המעות מתנה, מאי שנא אחיו ומאי שנא אחותו? ודבר זה שלא שמענו בשום פוסק. ועוד, דאם כן למה פליגי בקדושי אחותו והכיר בו שאינו שלו ולקחה, לפלגי בהכיר בו שאינו שלו ולקחה מאחיו או מאחר, דלרב פקדון ולשמואל מתנה?
וכן בקדושי אחותו, דאם נאמר הטעם לכך מתנה משום דהואיל דהיא אחותו, אם כן: המקדש שארי נשים שאין קידושין תופסין בהו, כגון אשת איש ושפחה וכדומה, יהיה קידושין לפקדון משום דהם נכרים לו, וזהו גם כן דלא מצינו חילוק בהו בפוסקים. והרמב"ם פרק ו' מהלכות זכיה (הלכה כ) כתב שהכל יודעים שאין קידושין תופסין בעריות, הרי משמע דבכל עריות דינא הכי. וכן נראה מדברי המגיד משנה שם – דוקא בקדושי טעות הקדושין חוזרין ולא זולתו. וגם בזה איכא למימר תרתי פלוגתא: הוה ליה למימר: המקדש אחותו או שפחה – רב אמר פקדון ושמואל אמר מתנה, ושמעינן גם כן תרתי מיניה ולמה ליה למימר בשני ענינים הפלוגתא.
אלא ודאי סבירא ליה לרשב"א דודאי כל היכי דאפשר לומר שלא נתנם לשם מתנה אמרינן, דמהיכי תיתי יתן אדם שלו לאחרים, ואדם קרוב לעצמו. וזהו אמרם (בבא מציעא טו, ב) דלא יהבי אינשי מתנות לנכרים, וגבי עצמו – הכל כנכרים חשיבי, ואין הבדל בין קרוב לרחוק. רק גבי אחותו אין לנו טעם דנימא ביה למה נתנו, ואי משום פקדון – הלא הרבה נאמנים בעולם דיוכל להפקיד שלו, ואין צריך ליתנם לאחותו בתורת קדושין, ולכך סבירא ליה משום מתנה. אבל בזבין שדה והכיר בה שאינו של המוכר – שפיר קיהיב בפקדון, דהא בין כך הוא אוכל ומשתמש בפירות ובשדה כשלו, ואם לא יבא הנגזל לעולם הרי הוא שלו ואין רשות ביד המוכר לסלקו, כמבואר בגמרא וברא"ש (שם). ואילו בסתם מכר דעת שמואל דזבין איניש ארעא ליומא – מכל שכן בזה שהמעות לעולם חוזרין כשיתבע הנגזל שדהו, ואם כן: הלא יפה עושה שמשתמש בשדה ומי יודע מתי יבא הנגזל, ואם המוכר טוען "במתנה נתנו לי" ו"המוציא מחברו – עליו הראיה" – זה אינו, דחזקה בפקדון יהיב, דלא יהיב אינש מתנה לנכרים, וכל אדם רוצה בשלו. מה שאין כן בקידושין, דאין לו תועלת בהא דמוסרו בתורת קידושין אמרינן – ודאי במתנה נתנה. ואתי שפיר. ואף כי הלשון "יהיב לנוכראה" דחוק, מכל מקום הדין אמת מראיה שכתבתי, ואיהו דחיק ומוקי אנפשיה, והדבר נכון בסברא.
ולכך בהא עובדא דזבין שלו – גם כן אין לו תועלת בקנייתן, דבלאו הכי ישב בו לעולם דהרי הוא שלו. אם כן, דמיא לגמרי כמו קידש אשה שאין בה קידושין, דקיימא לן כשמואל דמעות מתנה, והיינו מטעם שכתבתי, דמה תועלת יש בפקדון, ואף זה כמוהו. ודברי רשב"א נכונים ומוכרחים בגמרא ובפוסקים.
כלל היסוד הבסיסי ביותר בדיני מממונות הינו כי המוציא מחברו – עליו הראיה [...]קשה שלא להתרשם כי ייתכן שדעתו של כותב הדברים היא כי חוק יחסי ממון אינו מחייב הלכתית (ואולי לדעתו אם בית הדין פוסק על פיו – אין הוא נוהג כהלכה, ושמא סבור הוא כי בית הדין והצד המבקש חלוקה שונה "אנוסים" בדבר והרשות ביד בית הדין, מצד ההלכה, לפסוק כחוק היא מפני שאם לא יעשה כן תבוטל פסיקתו בבג"ץ וסוף כל סוף יחולק הרכוש כחוק, וממילא חלוקתו עתה כחוק – אף אם נוגדת היא את הדין היא בבחינת "הצלה" ו"השבת אבידה" גם כלפי הצד המתנגד לכך. אך) על כן ככל שאפשר לחמוק מיישומו – כך נכון לעשות, וכדי לתרץ התחמקות כזו בנוגע לחוב המדובר נדרשו ראיות שאי אפשר להמציאן כי אכן מדובר בחוב, ולא מפני שבאמת סבור הדיין כי חובה להמציאן.
זאת ועוד: סברת הסוברים כי לחוק יחסי ממון, התשל"ג, יש תוקף הלכתי, הינה מכוח שתי אפשרויות:
האחת, הינה משום שמסתבר שעל דעת כן נישאו בני הזוג זה לזה והווי כתנאי שבממון המחייב אותם;
השנייה הינה מכוח דינא דמלכותא ותקנות הציבור.
ביחס לסברא הראשונה, הרי שבתוך עמי אנכי יושב וברור כי אנשים צעירים שלא הזדקקו להדיינויות משפטיות קודמות אינם מכירים כלל את חוק יחסי ממון ובוודאי אינם מודעים לפרטיו.
הדברים ברורים כי ככל ולא היו בני הזוג מודעים לחוק ולפרטיו לא ניתן לחייבם בו מכח הסכמה דמכללא, והדברים עוד ארוכים, ואין כאן מקום להאריך.
סברא שנייה הינה כי החוק מחייב מדין דינא דמלכותא ותוקף תקנות הציבור. לא נכנס במסגרת זו למחלוקת ההלכתית הארוכה בנושא זה, אך ודאי הוא כי בספק בתקנה אי אפשר להוציא ממון, ואין כאן מקום להאריך.
לאור הנ"ל, מסקנתי הינה כי האישה לא הצליחה להוכיח שניתן לחייב את האיש, לא הוכח שהיתה הלוואה מחייבת לפי חוק יחסי ממון, לא הוכח כי חוק יחסי ממון חל במצב כזה, ומשכך בית הדין פוטר את האיש מהתשלום הנדרש.
שאפילו כשהמלוה מודה לו שאינו יודע לקרות אי נמי שיש עדים שחתם עד שלא קראו, מכל מקום מתחייב הוא עתה בכל מה שכתוב בו, כיון שלא חשש לקרותו וסמך על הסופר, שכל הסומך על נאמנות של אחרים הלא הוא גומר בדעתו להתחייב [...]"וכפי שנפסק בשולחן ערוך (חושן משפט סימן מה סעיף ג), והוא הדין והוא הטעם שאם אומרים אנו שסתם אדם פועל את פעולותיו המשפטיות על דעת המנהג המקובל היינו אף אם אין הוא יודע את פרטיו של המנהג.
"הולך מנה לפלוני", והלך ובקשו ולא מצאו – יחזרו למשלח, מת משלח – רבי נתן ורבי יעקב אמרו: יחזרו ליורשי משלח, ויש אומרים: ליורשי מי שנשתלחו לו, רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר: מצוה לקיים דברי המת, וחכמים אומרים: יחלוקו, וכאן אמרו: כל מה שירצה שליח יעשה, אמר רבי שמעון הנשיא: על ידי היה מעשה, ואמרו "יחזרו ליורשי משלח". מאי לאו בהא קמיפלגי, דתנא קמא סבר: "הולך" – לאו כ"זכי"; ורבי נתן ורבי יעקב נמי: "הולך" – לאו כ"זכי", ואף על גב דמית, לא אמרינן "מצוה לקיים דברי המת"; ויש אומרים: "הולך" כ"זכי"; רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר: "הולך" לאו כ"זכי", מיהו היכא דמית אמרינן "מצוה לקיים דברי המת"; וחכמים אומרים: יחלוקו, מספקא להו; וכאן אמרו: שודא עדיף.והנה בדעת חכמים, דמספקא להו אי "הולך" כ"זכי" (וכבר זכה בהם מי שנשתלחו עבורו) אי לאו, יש לתמוה אמאי 'יחלוקו' או 'שודא' (יעשה שליח מה שירצה), והיה להם לומר שנלך בתר המוחזק בהם, ולכאורה השליח מחזיק בהם – כל זמן שלא מסרם למי שנשתלחו לו – בעבור המשלח, וכידו הארוכה הוא (אי "הולך" לאו כ"זכי"), או לכל הפחות נלך בתר 'מריה קמא' שהוא המשלח של המעות, ומזה לכאורה נראה פשוט שלא רק שאין המשלח נחשב מוחזק במעות כשהן ביד שליש אלא שגם כוחו כ'מריה קמא' נתבטל ממנו, והטעם הוא שכבר הוציאם ממנו מדעתו, והרי אינו יכול לחזור בו (אף שעדיין לא זכה בהם מי שנשתלחו בעבורו, ולכן עדיין חייב באחריותן, כמבואר שם), ולכן כשמתעורר הספק אין מקום להשתמש במוחזקות.
וגם האב אינו מוחזק – רצונו לומר שהוא ביד שליש, וכן בהדיא בספר ישן. ומרדכי של מהר"מ וירשלי"ר העביר קולמוס על "אבל אם אינו – יחלוקו" והגיה במקומו: "וכשהנדוניא ביד שליש יחלוקו" אם כן בנדון זה [...]עיין שם.
דשליש – קנין גמור אית ליה בהחפץ, שהקנה לו שיהיה כך אם יאמר כך, כמו שכתבו התוספות בגיטין (ד"ה שליש וד"ה שאני), עיין שם. וטוען "שליש אני" דמי ממש לטוען "לקוח הוא בידי", דמה לי אם טוען "לקוח הוא בידי" לגופו או לפירותיו או לשאר איזה קנין או שטוען קניתיו על מנת להקנות, דשייך גם כן קנין על מנת להקנות כמבואר בנדרים דף מ"ח ע"ב? ושפיר כתב רש"י דקנאתו והוי כדידה ונאמנת לומר "פרעתי". וכן כתב הרשב"א בתשובה סימן אלף ל"ה, דאפילו ספיקו של השליש הוי כספיקו של הבעל דין, דעשאו כבעל דין ממש, עיין שם. הרי מבואר בהדיא דבמטלטלין, או בשטרות למאן דסבירא ליה דנקנין במסירה, אפילו רב נחמן מודה דשליש מהימן ובלי שום מיגו, מטעם דשליש קנאו לזה, שיהיה כמו שאומר.ואומנם יעוין במשנה למלך (פרק טו מהלכות טוען הלכה ט) דסבירא ליה שבמה שהושלש בידי השליש על ידי אחד מהצדדים – המשליש נקרא מוחזק בהם דאיהו מריה קמא, והקשה על דבריו מדברי הרי"ף, עיין שם.
סמכות בית הדין לדון בתביעה שבין הצדדים כבני זוג שחל עליהם חוק יחסי ממון, שכולל גם את איזון החובות שנצברו לצדדים במהלך נישואין, היא כאשר קיים חוב ברור למי מהצדדים שרובץ עליו ושנוצר בתקופת הנישואין (מהלוואה או מחובת תשלום אחרת) והוא נתבקש לפורעו על ידי הנושה או שהוא נפרע על ידי החייב לאחר מועד הקרע והפורע מבקש לאזן את הסכום באיזון המשאבים הכולל. אבל, כאמור, זה רק כאשר החוב הוא ברור ואין עליו ויכוח או שלא יכול להיות עליו ויכוח, וכגון חוב לבנק או לרשות כלשהי שמגובה במסמכים ברורים המוכיחים את קיומו של החוב.עד כאן ציטוט מפסק הדין הנ"ל.
במקרה שכזה התביעה היא של בן הזוג החייב בחוב המדובר והברור ושאין בו ספק כנגד הנתבע, שהוא בן הזוג השני, ומהות התביעה היא להיות 'שותף' בפירעון החוב מכוח איזון המשאבים הכולל. והואיל והתובע והנתבע הם בני זוג קמה לה הסמכות לבית הדין להכריע בתביעה כדן בגירושין והכרוך להם. במקרה שכזה הנתבע לא טוען לאי־קיומו של החוב, הוא מודה בקיומו של החוב כלפי התובע אבל הוא טוען שהוא לא חייב לשאת במחציתו, בנימוקים אחרים, וכגון שהוא נוצר מרשלנותו של התובע או שימש את צרכיו הפרטיים של החייב ולא את התא המשפחתי, או שהוא נוצר לאחר מועד הקרע וכדומה. לכן, בן הזוג הנתבע מבקש לפטור אותו מההשתתפות בפירעון חוב. בכגון זה, הטענות והמענות הם סביב ההסדר הרכושי – הכלכלי שבין בני הזוג ביחס לחוב המדובר, והסמכות של בית הדין להכריע בסכסוך היא ברורה.
לא כן, כאשר בן הזוג ה'נתבע' (לכאורה) מכחיש את קיומו של החוב וטוען שהוא פיקציה כדי לגלגל עליו מה שאינו חייב כלל, לא מכוח הסדר איזון המשאבים ולא מחמת חיוב ישיר, וכבנדון דידן.
המשיבה שלפנינו לא טענה ואינה טוענת שפירעון ההלוואה המדוברת רובצת על המשיב בלבד (על אף שהוא נוצר לפני מועד הקרע) ולא עליה. טענתה היחידה היא שלא קיימת 'הלוואה' כלל, וכל כולה אינה אלא פיקציה, וקנוניה היא שנעשית בין המערער לבין אביו הביולוגי, ולכן היא טוענת כנגד 'שטר ההלוואה' טענות רבות, כמפורט בפסק הדין נשוא הערעור, ולא על שהיא אינה חייבת לשאת במחצית החוב. במקרה שכזה הדיון הוא לא אם האישה חייבת לשאת במחצית ההלוואה מכוח איזון המשאבים, אלא אם קיימת הלוואה בכלל.
בהתאם לאמור, לדעתנו, הדיון שעשה בית הדין האזורי והכריע בו, אם האישה צריכה לשאת במחצית החוב מחמת האיזון (שזהו בשלב זה תחום הסכמות בתביעה שהונחה לפתחו של בית הדין האזורי) הקדים את זמנו, והוא היה צריך להיעשות (אם יהיה צורך בכך, וכלהלן) רק לאחר שהחוב מ'ההלוואה' יהיה חוב ודאי, שהוכרע בערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בו, כשהתובע הוא מר ס' ולא המערער שלפנינו. בשאלה מיהי הערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בתביעה זו איננו נוקטים עמדה, משלא נדרשנו לזה.
ראוי לציין שבאת כוחה של המשיבה הצהירה בפנינו שככל שהתובע האמיתי, שהוא מר ס', יפתח בהליך תביעה להחזרת ההלוואה כנגד הצדדים שלפנינו, קרי: המערער והמשיבה, בערכאה השיפוטית המוסמכת לדון בתביעה שכזו, ויזכה בדין [...] ודאי שהיא תישא בפירעון מחציתה מכוח ההלוואה ומכוח איזון משאבים שעל פי חוק יחסי ממון, והיא אינה טוענת כלל כנגד האיזון של חובות, ובכלל זה ה'הלוואה' המדוברת אם ייפסק לטובת הנושה מר ס'.
נוסיף ונדגיש שגם הודאתו של המערער בקיומה של ההלוואה של מר ס', אינה מעלה ואינה מורידה ביחס לחובתה של המשיבה לשאת במחציתה, שהרי ממה נפשך:
אם ההלוואה ברורה ואין עליה עוררין אין לנו צורך בהודאתו, ואם היא אינה ברורה, וכפי שעולה מפסק הדין נשוא הערעור, הרי שאין בהודאתו של המערער בקיומה כדי לחייב את האישה המשיבה לשאת במחציתה, וכלהלן.
בפסק דין אחר, ששניים מחברי ההרכב החתומים מטה חתומים עליו, נדרשנו לשאלה דומה, ושם היה מדובר על כספים שניתנו לבני הזוג מגורם שלישי, והוויכוח בין בני הזוג היה אם מדובר על הלוואה או על מתנה, ולהלן ציטוט מהחלק הרלוונטי לענייננו, שיש ממנו השלכה להליכים בעתיד, אם יתקיימו, בין מר ס' לצדדים שבפנינו:
למותר לציין שמקובלת עלינו מסקנת בית הדין האזורי שככל שמדובר בכספי הלוואה האישה מחוייבת בהשבת מחציתם במסגרת הסדר איזון המשאבים גם אם הם ניתנו כהלוואה למשיב בלבד (לצורך התא המשפחתי, ובנידון דידן לבניין הבית).
ובכן, בהתאם לאמור, לדעתי אין ספק שבנסיבות התיק: התביעה של המשיב כנגד המערערת, שעליה לשאת במחצית ה'חובות' כלפי נושה 1 ונושה 2 – מאחר שהמערערת מכחישה את קיומם של החובות – צריכה להתחיל ולהישען על הבירור העובדתי, ועל הכרעת דין שתתייחס לתביעה של הנושים הללו כנגד בני הזוג לשעבר, ורק לאחר ההכרעה השיפוטית שהמשיב, או בני הזוג, חייבים את החובות הללו, יש להכריע בשאלת הסדר האיזון של החובות בין הצדדים או מכוח זה שהלוואה היא משותפת וחלה על שניהם בשווה.
ואומנם היה מקום לחשוב שבנסיבות שלפנינו, שהמשיב מודה בקיומם של החובות, אולי די בכך כדי לחייב את האישה – המערערת לשאת במחציתם, אבל לעניות דעתי לא די בכך, וכפי שיבואר להלן.
כידוע, מאז חוקק חוק יחסי ממון ההסדר של איזון המשאבים על חלוקת המשאבים שנצברו עם פקיעת הנישואין אינו בנוי על חזקת שיתוף, שמשמעה הוא שכל מה שנעשה מבחינה כלכלית בתא המשפחתי כנעשה בין שני שותפים, השותפים בכל ענייניהם הכספיים, אלא על מחויבות של כל בן זוג כלפי השני בזכויות ובחובות, ולא שותפות קניינית.
אילו היינו מתייחסים לבני זוג נשואים כאל 'שותפים', שכל מה שאחד פועל מבחינה כלכלית הוא פועל גם כשליח של השני, והיינו באים לדון בשאלה אם הודאה של אחד מהם על קיומו של חוב מחייבת גם את השני, לכאורה היה מקום להחיל את ההלכות הבאות.
במסכת כתובות (צד ע"א) איתא בהאי לישנא:
"אמר רב הונא הני תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חד, ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא, לא מצי אידך למימר ליה 'לאו בעל דברים דידי את', אלא שליחותיה עבד. איקלע רב נחמן לסורא, שיילוהי כי האי גוונא מאי [...] מי דמי: התם שבועה לאחד – שבועה למאה, הכא אמר 'אילו הואי אנא טעיננא טפי'? ולא אמרן, אלא דלא איתא במתא, אבל איתא במתא, איבעי ליה למיתיה."
זאת אומרת: אומנם אם תביעת השותף לצד השלישי הייתה לחייבו שבועה, ונשבע לו, אין השותף השני רשאי לתבוע מחדש את השבועה, אבל בתביעה כספית אחרת, יכול השותף השני לטעון שאילו הוא היה שם היה טוען אחרת ומוביל לחיובו של הנתבע. ובתנאי שאין לנו להניח שהשותף פעל גם בשם השותף השני (ליתיה במתא), אבל אם יש לנו להניח שהוא עשה גם את שליחותו של השותף השני, אינו יכול לטעון לתביעה מחודשת שלו.
ובטור (חושן משפט סימן קעו) כתב על בסיס דברי הגמרא הנ"ל:
"היה להם תביעת ממון עליו ויצא השותף חייב: אם לא היה שותפו בעיר – יכול לתבעו פעם אחרת; היה בעיר – אינו יכול לתבעו. במה דברים אמורים? שלא נתחייב השותף מתוך טענותיו; אבל נתחייב מתוך טענותיו, כגון שהודה או שאומר 'אין לי ראיה' – לא הפסיד שותפו בהודאתו, ואם יש לו ראיה – יביא. וגם צריך להיות שאינו יכול לשנות בטענות ממה שטוען הראשון, לפיכך חשבינן ליה כאילו ירד כבר לדין ונותנין (ס"א: "וכותבין") עליו פסק דין ויורדין לנכסיו, ואינו יכול לדחות ולומר שימתינו לו עד שירד לדין, וגם אינו יכול לומר 'אם הייתי שם הייתי בודק בעדים יותר עד שיהיו מוכחשים'. אבל אם יכול לשנות – שומעין לו אף על פי שהיה בעיר." עד כאן.
וכך פסק בשולחן ערוך (שם סעיפים כה – כו):
"היה להם תביעת ממון עליו ויצא השותף חייב: אם לא היה שותפו בעיר – יכול לתבעו פעם אחרת; היה בעיר – אינו יכול לתבעו [...] במה דברים אמורים? שלא נתחייב השותף מתוך טענותיו; אבל נתחייב מתוך טענותיו, כגון שהודה או שאמר 'אין לי ראיה' – לא הפסיד שותפו בהודאתו, ואם יש לו ראיה – יביא. וגם צריך להיות שאינו יכול לשנות בטענה ממה שטוען הראשון, לפיכך חשבינן ליה כאלו ירד כבר לדין וכותבים עליו פסק דין ויורדים לנכסיו, ואינו יכול לדחות ולומר שימתינו לו עד שירד לדין, וגם אינו יכול לומר 'אם הייתי שם הייתי בודק בעדים עד שיהיו מוכחשים'. אבל אם יכול לשנות – שומעין לו אף על פי שהיה בעיר."
ובדרכי משה (שם ס"ק יב) הביא:
"כתב המרדכי פרק מי שהיה נשוי (סימן רלט) דכל זה לא מיירי אלא כשהשותפין תובעין לו, ולכן אמרינן: אי איכא בעיר הוה ליה למיתי, ומדלא אתא שליחותא קא עביד. אבל בנתבעין – אפילו איכא בעי, לא אמרינן שליחותא קא עביד מדלא אתא, דדיו שיבא כשישלחו אחריו. וכן פסק ריב"א."
וכך פסק רמ"א (שם) בהג"ה:
"ודוקא כשהן התובעין, אבל כשהן נתבעין, ואחד טען – אינו מזיק לחבירו כלל, הואיל ולא צוהו לטעון ולדון בשבילו."
בהתאם לאמור: אם נתייחס לחוב המדובר כאל חוב שנטען עליו שהוא חוב של השותפים (או מחמת חזקת השיתוף בכל נכסי בני הזוג או מחמת שהכספים שימשו לבנין הבית המשותף שנרשם על שם שני הצדדים, שחלוקתו בשווה אינה נשענת על הסדר איזון משאבים אלא על שותפות רגילה), הרי שהודאת המשיב בחוב אינה מחייבת כלל את המערערת, והיא רשאית לטעון כנגד ה'נושים' בכל הליך שיפוטי שיבקשו ה'נושים' לקיים בעניין החוב.
ואומנם בריטב"א (כתובות שם ד"ה אמר רב הונא):
"ובעל בנכסי אשתו שאינו צריך הרשאה משום דידו כידה, ואפילו בעל כרחה יכול לתבוע ואינה יכולה לעכב, וכן דנתי לפני רבותי." עד כאן לשונו.
כלומר: יש להניח שביחס לתביעה של בעל, בכל מצב, הוא ייחשב כשלוחה של אשתו, ותוצאת הדין מחייבת גם אותה, ובין שהייתה בעיר ובין לאו.
ואף שהריטב"א התבסס על ההגדרה המשפטית, ש'ידו כידה', ואינו צריך לפעול בשליחותה, לעניות דעתי זה חלק מהגדרת הנישואין, שלא צריך אחד לייפות את כוחו של בן הזוג השני כדי לפעול בשמו בכספים המשותפים.
המדובר בדברי הריטב"א הוא בבעל בנכסי מלוג של אשתו, שיש לו בהם רק פירות, ולעניות דעתי כל שכן במה שיש לו שותפות קניינית בגוף הנכסים, שעל זה אנו מדברים, שהבעל ייחשב שלוחה של האישה בכל מצב. ולפי זה, בכל הליך שיפוטי שהיה מנהל הבעל בעניין זה, היה נחשב גם כידה הארוכה של האישה,
אבל הדבר פשוט שכל זה בהיותם נשואים, אבל לאחר שנתגרשו (והוא הדין לאחר מועד הקרע) כל דיון שינהל אחד מהצדדים על חוב משותף, יידון כשותפים רגילים, ועל פי כלליהם.
והואיל וכך, בנידון דידן הודאתו של המשיב בחוב ל'נושים' אינה מחייבת את המערערת.
וכשם שעיקרון זה נכון ביחס לתביעה של נושים 1 ו־2, הוא הדין והוא הטעם ביחס לתביעתה של אם המערערת. ובשתי תביעות אלו, לא די בהודאה של אחד מהם שמדובר בהלוואה כדי לחייב את השני בפירעונה, והוא רשאי לטעון בהליך השיפוטי כבעל דין גמור, וכפי שטוענת המערערת בתיק שלפנינו.
והן אמת שכל האמור הוא אילו התייחסנו לבני זוג בנוגע למשאבים שצברו כאל שותפים, וכחזקת השיתוף שקדמה לחוק יחסי ממון. כפי הידוע מאז נחקק חוק יחסי ממון אין הדבר כן, וכל אחד פועל באופן עצמאי במהלך הנישואין, אלא שעם פקיעתם של הנישואין, מאזנים את צבירת הזכויות והחובות עם משמעות אובליגטורית (שעבוד הגוף בלשוננו) ולא עם משמעות של שותפות קניינית [...]
אבל גם אם באנו להחיל את הסדר איזון המשאבים, אם ההלוואה הייתה ניתנת רק לאיש ורק מכוח האיזון מחצית מהחוב יחול על האישה (במסגרת האיזון) – גם אז הודאתו של האיש בהלוואה (לאחר מועד הקרע) כשלעצמה אינה יכולה לחייב את האישה [...] ועל אף שהאישה לא תיחשב כבעל דין ראשי אל מול ה'נושים', מכל מקום מאחר שלהכרעת הדין יש השלכה ישירה עליה, היא רשאית לדרוש את החשבתה כבעלת דין כדי לטעון את טענותיה.3
באופן כללי נראה שגם מי שנפגע באופן עקיף כתוצאה מהתדיינות שבין שני צדדים, הריהו נחשב כבעל דבר וזכותו להשתתף כצד בהליך הדיוני, ולא יוכלו הצדדים לומר "לאו בעל דברים דידי את".
במסכת בבא קמא (דף ח ע"ב) איתא:
"אמר אביי: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות, ואתא בעל חוב דראובן וטרף משמעון, דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה, ולא מצי אמר ליה: 'לאו בעל דברים דידי את', דאמר ליה 'אי מפקת מיניה, עלי הדר'. ואיכא דאמרי: אפילו שלא באחריות נמי, דאמר ליה 'לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי'."
מבואר שראובן, הלווה, נחשב כבעל דבר בהתדיינות שבין בעל חובו לבין שמעון שקנה ממנו את השדה. ולא רק אם יש לראובן נזק כספי, כגון אם מכר את השדה באחריות, שאז אם בעל חובו יטרוף את השדה משמעון הקונה יחזור שמעון ויתבע את ראובן לשלם לו, אלא אף אם הנזק הוא תרעומת בלבד, וכגון שמכר את השדה שלא באחריות – גם אז נחשב ראובן בעל דבר.4
ויעוין כתובות (פא ע"ב) שמשם עולה שראובן החייב ממון לשמעון, ושמעון חייב ללוי, הרי שלוי אף הוא בעל דינו של ראובן לתבוע את חובו, אליבא דרבי נתן, ואינו יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את, ולא ממך לוויתי, ויעוין בתומים (סימן פו ס"ק א). ויעוין עוד בסדר הדין (שוחטמן, כרך א עמ' 159) שהביא מקורות נוספים לעיקרון הנ"ל (ובכללם שו"ת אבני זכרון חלק ג סימן יד ופסק דין בערעור תשי"ח/144 (לא פורסם, בדין ישבו הדיינים הרה"ג ע' הדאיה, י"מ בן מנחם, י' עדס)).
בהתאם לכל האמור, אם דעתי תתקבל, יש אומנם לקבל את העובדה המוגמרת של בית הדין, שהסכומים שהוזכרו בפסק הדין, הם כספים שהגיעו לצדדים מהגורמים שציין בית הדין, וכך גם את ההכרעה העקרונית, שככל ומדובר בהלוואה שנתנו אותם גורמים הרי שהאישה צריכה להשתתף במחציתה. אולם עצם ההכרעה שמדובר בהלוואה, ולחייב את האישה לשאת במחציתה ועליה להעביר לאיש 180,000 ש"ח, לדעתנו, לא די בהודאה או טענה של האיש, שמדובר בהלוואה מאחר שהיא מובילה בהכרח לחיובה של האישה במחציתה, ויש צורך לנהל על כך דיון משפטי, שהתובע בו הוא אותו גורם שלישי, והנתבעים בו הם המשיב והמערערת כאחת, וכל אחד לחוד, מאחר שחל עליהם הסדר איזון משאבים, שכולל גם חובות. אמירה זו נכונה בין שנתייחס להלוואה ככזו שניתנה לשני בני הזוג, והאיש היה רק שלוחה של האישה לקבלת ההלוואה, שהרי הכספים נכנסו לחשבון המשותף, ושימשו את בניית בית המשותף, ובין שנאמר שהאיש היה הלווה הבלעדי ורק מכוח איזון המשאבים, האישה באופן עקיף חולקת עם האיש את פרעון החוב. בכל מקרה, מאחר שלהכרעת הדין שתהיה מתביעה זו יש השלכה ישירה על האישה, הרי שהיא רשאית לדרוש להופיע בדיון זה כנתבעת בלתי־פורמלית ולטעון את טענותיה, כפי הנטען בערעור.
עד כאן ציטוט מפסק הדין (בית הדין הגדול) בתיק מס' 1287348/1.
כפי שפסקנו שם, הוא הדין והוא הטעם בנסיבות שלפנינו, שמאחר שיש הכחשה בנוגע לקיומה של 'ההלוואה', התביעה צריכה להיות מוגשת על ידי ה'נושה', ורק לאחר ההכרעה בתביעה זו, תוכרע שאלת האיזון בין הצדדים בקשר לחוב זה, שבעצם היא מוכרעת ועומדת כבר מעכשיו, שככל והצדדים חייבים בפירעון הלוואה זו, הוא יחול על שניהם בשווה.
הרב שלמה שפירא | הרב אברהם שינדלר | הרב ציון לוז־אילוז |